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平成26年4月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(ワ)第964号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成26年2月14日
判決
東京都中央区<以下略>
原告東映株式会社
((((以下以下以下以下「「「「原告東映原告東映原告東映原告東映」」」」というというというという。)。)。)。)
同訴訟代理人弁護士田中克郎
同中村勝彦
同訴訟復代理人弁護士宮澤昭介
東京都千代田区<以下略>
原告株式会社ビーエフケー
((((以下以下以下以下「「「「原告原告原告原告BFK」BFK」BFK」BFK」というというというという。)。)。)。)
同訴訟代理人弁護士椙山敬士
同水上康平
同曽根翼
愛知県北名古屋市<以下略>
原告株式会社大一商会
((((以下以下以下以下「「「「原告大一商会原告大一商会原告大一商会原告大一商会」」」」というというというという。)。)。)。)
同訴訟代理人弁護士遠山友寛
同長坂省
同訴訟復代理人弁護士大久保和樹
名古屋市<以下略>
被告株式会社サンセイアールアンドディ
((((以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告サンセイサンセイサンセイサンセイ」」」」というというというという。)。)。)。)
同訴訟代理人弁護士黒田健二
同野本健太郎
同池上慶
東京都文京区<以下略>
被告株式会社第一通信社
((((以下以下以下以下「「「「被告第一通信社被告第一通信社被告第一通信社被告第一通信社」」」」というというというという。)。)。)。)
同訴訟代理人弁護士秋山洋
主文
1被告らは,原告東映に対し,連帯して1億8064万9166円及びこれに
対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2被告らは,原告ら各自に対し,連帯して5億5549万7220円及びこれ
に対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3被告らは,原告BFKに対し,連帯して800万円及びこれに対する平成2
2年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告らは,原告大一商会に対し,連帯して800万円及びこれに対する平成
22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6訴訟費用はこれを5分し,その3を原告らの負担とし,その2を被告らの負
担とする。
7この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,別紙被告商品目録記載の商品について,別紙著作物目録記載の映
像を収載した別紙被告部品目録記載の部品の交換又は提供を行ってはならない。
2被告らは,原告ら各自に対し,連帯して,19億8000万円及びこれに対
する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のう
ち,別紙著作物目録記載の合計3話((((以下以下以下以下「「「「原告著作物原告著作物原告著作物原告著作物」」」」というというというという。)。)。)。)の著作権
を有し,別紙商標目録記載の「遠山の金さん」の商標権(第4700298号。
以下以下以下以下「「「「本件商標権本件商標権本件商標権本件商標権」」」」というというというという。。。。)を有する原告東映が,別紙被告商品目録記載の
パチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」((((以下以下以下以下「「「「被告商品被告商品被告商品被告商品」」」」というというというという。)。)。)。)を
製造販売していた被告らに対し,著作権法112条1項又は商標法36条1項
に基づき,被告商品の部品である別紙被告部品目録記載の部品((((以下以下以下以下「「「「被告部被告部被告部被告部
品品品品」」」」というというというという。)。)。)。)の交換又は提供の差止めを求めるとともに,原告東映,原告東
映から原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用許諾を受けたとする原
告BFK,原告BFKから原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用再
許諾を受けたとする原告大一商会が,原告らの連帯債権として,被告らに対し,
連帯して,民法709条,719条,著作権法114条2項又は商標法38条
2項に基づき,合計19億8000万円及びこれに対する被告商品の製造販売
が終了した日である平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)当事者
ア原告東映
原告東映は,映画の製作及び配給等を業とする株式会社である。
イ原告BFK
原告BFKは,キャラクター商品の企画,制作,販売等を業とする
株式会社である。
ウ原告大一商会は,遊戯用具機械類の製造等を業とする株式会社であ
る。
エ被告第一通信社は,内外各種新聞,雑誌広告の代理,ラジオ広告,テ
レビ広告,映画広告,屋外広告の請負,仲介及び代理等を業とする株式
会社である。
オ被告サンセイは,遊技機器の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原告著作物
ア原告東映は,「遠山の金さんシリーズ」として,昭和25年から昭和4
0年にかけて劇場用映画を合計20本,昭和45年から平成19年にかけ
てテレビ放映用番組を合計7シリーズにわたって製作した((((以下以下以下以下「「「「本件金本件金本件金本件金
さんシリーズさんシリーズさんシリーズさんシリーズ」」」」というというというという。)。)。)。)。このうち,昭和63年から平成10年まで
は,松方弘樹主演の「名奉行遠山の金さん」(第1~第7シリーズ)並び
に続編である「遠山の金さんvs女ねずみ」及び「金さんvs女ねずみ」
の全202話((((以下以下以下以下,,,,合合合合わせてわせてわせてわせて「「「「本件松方作品本件松方作品本件松方作品本件松方作品」」」」というというというという。)。)。)。)を製作,放
映した。(甲12~14)
イ原告が,本件において著作権侵害を主張する原告著作物(いずれも本件
松方作品の1つ)は,次の(ア)ないし(ウ)のとおりである。
原告は,これら原告著作物につき,映画の著作物の映画製作者として著
作権を有している(弁論の全趣旨)。
(原告BFK,原告大一商会が原告著作物につき独占的利用権を有してい
るかは争いがある。)
(ア)「名奉行遠山の金さん」第6シリーズ第1話「大奥女中謎の死」
((((以下以下以下以下「「「「原告原告原告原告松方映像松方映像松方映像松方映像6666----1111」」」」というというというという。。。。))))
その概要は,別紙比較対照表1の「原告松方映像6-1」欄記載のと
おりである。
原告松方映像6-1は,平成6年6月9日に放映された(甲118)。
(イ)「名奉行遠山の金さん」第2シリーズ第22話「江戸ゆきさん殺人
事件」((((以下以下以下以下「「「「原告原告原告原告松方映像松方映像松方映像松方映像2222----22222222」」」」というというというという。)。)。)。)
その概要は,別紙比較対照表2①の「原告松方映像2-22」欄記載
のとおりである。
原告松方映像2-22は,平成元年11月16日に放映された(甲1
18)。
(ウ)「金さんvs女ねずみ」第1話「大奥怪しい京人形」((((以下以下以下以下「「「「原告原告原告原告
松方映像松方映像松方映像松方映像((((女女女女ねずみねずみねずみねずみ))))2222----1111」」」」というというというという。)。)。)。)
その概要は,別紙比較対照表1⑤及び2②の「原告松方映像(女ねず
み)2-1」欄記載のとおりである。
原告松方映像(女ねずみ)2-1は,平成10年3月14日に放映さ
れた(甲118)。
(3)被告映像
ア被告商品である「CR松方弘樹の名奉行金さん」はパチンコ機であり,
様々な映像が収載されている((((以下以下以下以下,,,,総称総称総称総称してしてしてして「「「「被告映像被告映像被告映像被告映像」」」」というというというという。)。)。)。)。
被告映像は,被告部品に収載されている(弁論の全趣旨)。
被告映像は,被告商品の遊技中,一定の条件の下で,被告商品中央やや
上部の液晶画面において展開される一連の映像であり,次のようなものが
含まれている。
(ア)「白州ボーナス」の演出中に展開される,「金さん」を巡る一連の
物語映像(No.0~No.45)((((以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告金金金金さんさんさんさん物語映像物語映像物語映像物語映像」」」」とととと
いういういういう。。。。))))
そのうちNo.31~No.33,No.40~No45の映像の概
要は,別紙比較対照表1②の「No.31乃至No.33」,1④の
「No.40乃至No.45」記載のとおりである。
(イ)「リーチ」の際,被告金さん物語映像のうち,お白州の場面の直前
の,金さんが悪党と立ち回りを行う場面であるNo.31~No.33
の被告金さん物語映像が再編集され,まとめられた映像((((以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告立立立立
ちちちち回回回回りリーチりリーチりリーチりリーチ映像映像映像映像」」」」というというというという。)。)。)。)
その概要は,別紙比較対照表1①の「被告立ち回りリーチ映像」欄記
載のとおりである。
(ウ)「くのいちリーチ」について準備された映像((((以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告くのいちくのいちくのいちくのいち
リーチリーチリーチリーチ映像映像映像映像」」」」というというというという。)。)。)。)
その概要は,別紙比較対照表1⑤の「被告くのいちリーチ映像」欄記
載のとおりである。
(エ)「白州リーチ」の際,被告金さん物語映像のうち,お白州の場面で
あるNo.35~No.43の被告金さん物語映像が再編集され,まと
められた映像((((以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告白州白州白州白州リーチリーチリーチリーチ映像映像映像映像」」」」というというというという。)。)。)。)
その概要は,別紙比較対照表1③,2①②の「被告白州リーチ映像」
欄記載のとおりである。
(4)本件商標権
原告東映は,別紙商標目録記載の商標(第4700298号。以下以下以下以下「「「「原原原原
告商標告商標告商標告商標」」」」というというというという。。。。)の商標権(本件商標権)を有している。
(5)被告標章
被告商品には,別紙被告標章目録記載の標章((((以下以下以下以下「「「「被告標章被告標章被告標章被告標章」」」」といといといとい
うううう。)。)。)。)が付されている。
(6)被告らの行為
ア被告らは,被告商品を製造し,平成21年11月26日,被告商品のう
ち「CR松方弘樹の名奉行金さんXX」という機種を発売し,平成22年
2月,「大当たり率」等の一部スペックのみを変更した「CR松方弘樹の
名奉行金さんZZ」という機種を発売した。
イ被告サンセイは,平成22年4月16日,被告商品の完売を通知し
た。
(7)仮処分
ア原告東映は,被告らに対し,平成21年12月28日,著作権侵害
を理由として,被告部品の交換又は提供の仮の差止めを求める仮処分
を申し立て(当庁平成21年(ヨ)第22087号),当庁は,平成
23年6月17日,原告東映の申立てを認める決定をした(甲11
3)。
イ被告らは保全異議を申し立てた(当庁平成23年(モ)第4002
4号)が,当庁は,平成23年12月2日,上記仮処分決定を認可す
る決定をした(甲114)。
ウ被告らは保全抗告を申し立てた(知財高裁平成24年(ラ)第10
001号)が,知的財産高等裁判所は,平成24年3月16日,被告
らの抗告を棄却する決定をした(甲115)。
(8)無効審判
被告サンセイは,平成20年5月14日,「名奉行金さん」と標準文
字で表記した標章を,指定商品を第28類「遊戯用器具」として商標出
願し,平成21年2月6日登録を受けていたところ,原告東映が無効審
判を請求し,特許庁は,平成22年4月5日,上記商標は原告商標と類
似し,商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして,
当該商標を無効とする審決をした(無効2009-890079号。甲
97)。
被告サンセイは審決取消訴訟を提起したが,知的財産高等裁判所は,
平成23年2月28日,被告サンセイの請求を棄却する判決をし(知財
高裁平成22年(行ケ)第10152号。甲98),最高裁判所は,平
成24年2月9日,被告サンセイの上告を棄却し,本件を上告審として
受理しない旨の決定をした(最高裁平成23年(行ツ)第183号,平
成23年(行ヒ)第187号。甲116)。
第3争点
1著作権侵害の成否
2商標権侵害の成否
2-1被告標章を商標的に使用したといえるか
2-2原告商標と被告標章の類否
2-3原告商標の商標法4条1項7号違反(公序良俗違反)による無効理由
の存否
3差止請求の可否
4損害賠償請求の可否及び損害額
4-1被告らの著作権侵害の故意過失
4-2原告東映の著作権法114条2項に基づく請求の可否
4-3原告BFKの著作権法114条2項に基づく請求の可否
4-4原告大一商会の著作権法114条2項に基づく請求の可否
4-5原告東映の商標法38条2項に基づく請求の可否
4-6原告BFKの商標法38条2項に基づく請求の可否
4-7原告大一商会の商標法38条2項に基づく請求の可否
4-8被告商品の販売数量及び利益率
4-9原告著作物の寄与率
4-10原告商標の寄与率
4-11弁護士費用
第4争点に関する当事者の主張
1争点1(著作権侵害の成否)について
(原告らの主張)
(1)映画の著作物における類似性の判断基準
劇場用映画やテレビドラマといった映画の著作物は,プロデューサーの
統括の下,脚本家,監督,カメラマン,照明技師,録音技師,デザイナー
等々多くの者の共同作業により製作される総合芸術であり,そこで発揮さ
れる創作性は極めて多様なものである。だからこそ,映画の著作物におけ
る著作者の認定は,著作権法16条により,「映画の全体的形成に創作的に
関与した」か否かという基準で判断されることになっている。
したがって,著作権侵害を判断するにあたっても,映像として表現されて
いる限り,その創作性は極めて多様な形で発揮されていることを前提に,そ
の表現に表れている様々な要素を総合的に考慮して,全体として(全ての要
素が結実した映像として)類似性があるかを判断すべきである。
原告著作物と被告映像の類似性
ア被告金さん物語映像の全体のストーリー構成の類似性
以下のとおり,被告金さん物語映像は,原告松方映像6-1において表
れる物語の全体のストーリー構成とほぼ同じである。
原告松方映像原告松方映像原告松方映像原告松方映像6666----1111被告金被告金被告金被告金さんさんさんさん物語映像物語映像物語映像物語映像
・金さん悪事探索のシーン等
北町奉行である遠山金四郎が,市井の一般
人(金さん(金次))に身をやつして悪事を
秘密裏に探り出し,事件の真相と黒幕を突
き止める。
No.0~No.30
北町奉行である遠山金四郎が,市井の一般
人(金さん(金次))に身をやつして悪事を
秘密裏に探り出し,事件の真相と黒幕を突
き止める。
・立ち回りシーン
(悪党の屋敷に乗り込み,)大勢の悪党と立
ち回りを行い,金さんは悪党を次々にやっ
つける(ただし,その際,最初は素手で応
戦し,途中から悪党の刀を奪って戦うもの
の,決して殺さない)。金さんは立ち回りの
途中で自らの肩の桜吹雪の刺青を見せる。
No.31~No.34
(悪党の屋敷に乗り込み,)大勢の悪党と立
ち回りを行い,金さんは悪党を次々にやっ
つける(ただし,その際,最初は素手で応
戦し,途中から悪党の刀を奪って戦うもの
の,決して殺さない)。金さんは立ち回りの
途中で自らの肩の桜吹雪の刺青を見せる。
乱闘の最中に奉行所の同心達が悪党を捕ま
える(「御用」)ためその場に駆けつける。
金さんは奉行所の者に姿を見られないよ
う,到着前に立ち去る。
乱闘の最中に奉行所の同心達が悪党を捕ま
える(「御用」)ためその場に駆けつける。
金さんは奉行所の者に姿を見られないよ
う,到着前に立ち去る。
・お白州シーン
北町奉行所のお白州において悪党の裁きが
行われる。証人は,悪党の悪行を訴えるの
に対し,悪事をしらばっくれ,騒ぎ立て
る。これに対し,遠山奉行が直前とは打っ
て変わった江戸言葉で啖呵を切りながら,
長裃を蹴って前ににじり寄り,片肌脱いで
桜吹雪の刺青を見せつけ,悪党による悪事
を全て自分の眼で確認していることを明か
し,悪党をにらみつける。これに対して,
お白州にいる悪党は驚愕し,その後観念す
る。
その後,悪党らに打ち首等の極刑を言渡
し,悪党等を引っ立てる。
最後に,遠山奉行は「これにて一件落着」
と言う。
No.35~No.45
北町奉行所のお白州において悪党の裁きが
行われる。証人は,悪党の悪行を訴えるの
に対し,悪事をしらばっくれ,騒ぎ立て
る。これに対し,遠山奉行が直前とは打っ
て変わった江戸言葉で啖呵を切りながら,
長裃を蹴って前ににじり寄り,片肌脱いで
桜吹雪の刺青を見せつけ,悪党による悪事
を全て自分の眼で確認していることを明か
し,悪党をにらみつける。これに対して,
お白州にいる悪党は驚愕し,その後観念す
る。
その後,悪党らに打ち首等の極刑を言渡
し,悪党等を引っ立てる。
最後に,遠山奉行は「これにて一件落着」
と言う。
以上のとおり,被告金さん物語の構成は,原告松方映像6-1の物語の
構成と共通のストーリー構成をしており,原告松方映像6-1の物語の構
成と非常に類似している。
イ立ち回りシーンについて
被告映像のうち,被告立ち回りリーチ映像及び被告金さん物語映像のN
o.31~No.33は,原告松方映像6-1における立ち回りのシーン
と類似している。
被告立ち回りリーチ映像と原告松方映像6-1との類似点は,別紙比較
対照表1の①のとおりである。
被告金さん物語映像のNo.31~No.33と原告松方映像6-1と
の類似点は,別紙比較対照表1の②のとおりである。
ウお白州シーンについて
被告映像のうち,被告白州リーチ映像及び被告金さん物語映像のNo.
40~No.45は,原告松方映像6-1におけるお白州のシーンと類似
している。
被告白州リーチ映像と原告松方映像6-1との類似点は,別紙比較対照
表1の③のとおりである。
被告金さん物語映像のNo.40~No.45と原告松方映像6-1と
の類似点は,別紙比較対照表1の④のとおりである。
エ被告掛け声演出について
被告商品において,「リーチ」が外れた場合で,「遠山の金さん」の肖
像がスロットの真ん中のリールに表示されたとき,松方弘樹演じる遠山奉
行の声で「おうおうおう!」という掛け声が掛かり,改めてリーチが継続
されることになる((((以下以下以下以下「「「「被告掛被告掛被告掛被告掛けけけけ声演出声演出声演出声演出」」」」というというというという。)。)。)。)。
被告掛け声演出は,松方弘樹演じる遠山奉行による江戸言葉で威勢の良
い「おうおうおう!」という掛け声であるが,原告松方映像6-1におい
ても,お白州のシーンにおいて,松方弘樹演じる遠山奉行による江戸言葉
で「おうおうおう!」という掛け声が出されており,その台詞のみならず,
具体的な台詞回しにおいてもほぼ同じものとなっている。
オ被告くのいちリーチ映像について
被告くのいちリーチ映像においては,生稲晃子演じる「お蝶」が「くの
いち(女忍者)」の格好をした際の映像が映っているが,これは原告松方
映像6-1において登場する女性キャラクター「お紺」の映像と類似して
いる。
被告くのいちリーチ映像と原告松方映像6-1との類似点は,別紙比較
対照表1の⑤のとおりである。
カ被告プロモーション映像について
被告商品下部のパチンコ球を受ける箱の上部に「PUSH」というボタ
ンがあり,被告商品をパチンコ遊技に使用していない状態でこのボタンを
押した場合,1分程度のプロモーション映像((((以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告プロモーショプロモーショプロモーショプロモーショ
ンンンン映像映像映像映像」」」」というというというという。)。)。)。)が流れる。
被告プロモーション映像は,被告映像全体の中から,最も盛り上がる立
ち回りのシーン及びお白州のシーンを中心に短時間の一つのファイルにま
とめたものであり,前述した原告松方映像6-1における立ち回りシーン
及びお白州シーンと類似した映像を多く用いている。
キお白州シーンにおける証人の懇願について
被告白州リーチ映像において証人が「金さん」の呼出しを懇願するシー
ンは,原告松方映像2-22のお白州のシーンと類似している。その類似
点は,別紙比較対照表2の①のとおりである。
また,被告白州リーチ映像において悪党らが言及している「金次」との
名前は,本件金さんシリーズにおいて「金さん」の名前として従来から用
いられているものであり,この点においても非常に類似している。
クお白州シーンにおける遠山奉行の衣装について
被告白州リーチ映像において遠山奉行が着ている衣装は,原告松方映像
(女ねずみ)2-1において遠山奉行が着用している衣装と類似している。
その類似点は,別紙比較対照表2の②のとおりである。
ケ松方弘樹の演技について
被告らは,松方弘樹の演技は,著作権侵害を基礎づけないと主張する。
しかし,実演家の実演をどのような演出,美術,カメラワークの下で録画
し,映像として実現していくかについては,映画の著作物の著作者(著作
権法16条)が関与し,著作者が映画の著作物の製作に関与することを約
束しているときは,映画製作者において映画の著作物の著作権が帰属する
ものである(同法29条1項)。被告らの主張は失当である。
コ以上のとおり,原告松方映像6-1と被告映像は,主要な登場人物,基
本的ストーリーが極めて類似していることに加え,場面・セット,衣装の
みならず,台詞や台詞の言い回し,立ち回りシーンやお白州の各映像の細
部においても極めて類似している。これらの共通点は,全体として一定程
度のまとまりをもった著作物として著作者の個性が表れており,創作性が
認められる。
サそして,原告松方映像6-1を視聴したことのある一般人が被告映像に
接すれば,被告映像は,原告松方映像6-1をパチンコに商品化したもの
で,パチンコに商品化するにあたり,一部のストーリーを変えたものと容
易に認識できる程度に,基本的ストーリー,主要な出演者を含む登場人物
や細かいストーリーと台詞や台詞の言い回し,各映像の細部の具体的表現
等が共通であり,あるいは類似していることからすれば,原告松方映像6
-1の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。
(3)依拠性
本件金さんシリーズは1950年代から現在まで連綿と公開又は放送され,
特に本件松方作品は10年もの長期間放映されてきていることから,一般に
広く認識されている。被告映像は,本件金さんシリーズが始まって一般に広
く知られた後に製作されており,かつ,本件金さんシリーズの特徴的部分と
被告映像の特徴的部分とはほぼ同一である。したがって,被告らが本件金さ
んシリーズに依拠して被告映像を著作したことは明らかである。
(4)以上によれば,被告映像は原告著作物の著作権(複製権,翻案権)を侵
害したものである。
(被告らの主張)
(1)映画の著作物における類似性の判断基準について
著作権法は,創作的な表現を保護するものであって(著作権法2条1
項1号参照),アイデアや事実など表現それ自体でない部分や表現上の
創作性がない部分を保護するものではない。しかるに,個別的な判断を
排して専ら全体的考慮によって判断すると,表現それ自体でない部分,
又は表現上の創作性のない部分において類似するのみであるのに,その
ような類似点が集積した全体について創作性があると判断されかねず,
著作権法の保護対象外の部分における類似に基づき著作権侵害が認めら
れるおそれが生じる。それゆえ,著作権法の保護対象外の部分を除外し
て保護範囲を正しく画定する上で,表現を分離・分節して個別的に判断
することは必要かつ正当である。
そして,映画の著作物における創作性は,カメラワークの工夫,モン
タージュ,カット等の手法,フィルム編集等の知的活動にあるから,映
画の著作物の表現上の類似性が認められるには,カメラワーク等におけ
る同一性・類似性がなければならない。
(2)原告著作物と被告映像の類似性について
ア被告金さん物語映像の全体のストーリー構成の類似性について
被告金さん物語映像と原告松方映像6-1それぞれのストーリーに
おける人物設定,背景設定,事件の伏線等の設定は大きく異なるが,
原告らが主張する全体のストーリー構成なるものは単なるあらすじで
あって,アイデア又は全体のコンセプトにすぎず,著作権法で保護さ
れる表現には該当しない。仮に,全体のストーリーが,表現に該当す
る余地があるとしても,小説や脚本等の原作の著作権の対象となる余
地があるだけであり,少なくとも「映画の著作物」の著作権の対象で
はない。
なお,原告らが述べるストーリー構成は,遠山金四郎を題材とした
作品によく見られるありふれた表現にすぎない。
原告らの主張に対して詳細な反論はしないが,原告らによる被告映
像に関する主張には誤りが多数散見されることを付言する(例えば,
No.33の「役人にみつからないように立ち去る」という場面は,
字幕のみの表示であり実際の様子は表現されていない点等)。
イ立ち回りシーンについて
(ア)主要な登場人物
そもそも,遠山金四郎は実在の人物であり,かつ明治時代以降に多数
の舞台,映画,書籍等に主役として登場していることからすれば,遠山
金四郎を登場させることについて,原告東映が何らかの権利を主張でき
る余地はない。
また,遠山金四郎の登場自体は原作・脚本等で設定されているのであ
るから,原告松方映像に係る「映画の著作物」の著作権の対象となるこ
とはあり得ない。
したがって,松方弘樹が演じる遠山金四郎が登場することは,原告松
方映像6-1の著作権を侵害する理由とはならない。
(イ)場面・セット
悪党達が密談を行っている部屋に隣接する庭があること,この庭が建
物や塀等に囲まれた内庭のようになっていることは,無数の作品に登場
する極めてありふれたものであり,原告松方映像6-1の著作権を侵害
する理由とはならない。
また,日本において時代劇を撮影することが可能なスタジオは,東映
京都撮影所,東映太秦映画村,松竹京都撮影所,みろくの里,日光江戸
村,ワープステーション江戸,庄内映画村,伊勢・安土桃山文化村と非
常に限られている上,時代劇はその舞台設定が必然的に類似してくるこ
とから,上記のような密談場面の映像を撮影する場合,その映像はある
程度類似せざるを得ない。なお,被告映像は,日光江戸村に存在する
セットをそのまま利用して撮影されたものである。
このように,時代劇を撮影するためのスタジオが限定されていること
から,部屋や庭の場面が類似せざるを得ない部分が生じるところ,仮に,
原告松方映像6-1と被告映像における場面・セットが類似したとして
も,庭の近くの部屋で密談をするというアイデアや原作,舞台セット自
体は「映画の著作物」の著作権の対象外であるから,原告松方映像6-
1の著作権を侵害する理由とはならない。
なお,原告らが主張するような場面・セットと類似する場面・セット
は,過去にも第三者の作品にて使用されている。
(ウ)衣装等
遠山金四郎が江戸の町人のような格好をした上で頬被りをし,また武
士ではない者が手ぶらであることは,時代劇で至極当然に利用されるご
くごくありふれた姿であり,遠山金四郎を扱った作品においても,その
ような風体や頬被りの姿は多数描かれている。また,人物の衣装等自体
は,「映画の著作物」の著作権の対象外である。
したがって,仮に,原告らが主張するような衣装が類似している部分
があるとしても,原告松方映像6-1の著作権を侵害する理由とはなら
ない。
なお,原告らが主張する風体・衣装と類似する風体・衣装は,過去に
も第三者の作品にて使用されている。
(エ)ストーリー展開・台詞・演技等
ストーリー展開については,仮に創作的表現があってもそれは小説や
脚本等の原作の著作権の対象であり,ストーリー展開自体が「映画の著
作物」に係る著作権の対象となることはない。
また,原告らの主張するストーリー展開は,いずれもありふれたもの
である。
台詞は,仮に創作的表現があってもそれは小説や脚本等の原作の著作
権の対象であり,台詞自体が,「映画の著作物」の著作権の対象となら
ない。
さらに,俳優の演技は,俳優の著作隣接権を根拠づける実演に係る創
作的表現であるということはできても,「映画の著作物」の著作権侵害
を基礎付けるものではない。とりわけ,本件松方映像6-1において,
松方弘樹が演じる遠山金四郎が片肌を脱いで刺青を出す場面での演技は,
松方によるオリジナルな演技であるから,当該演技自体ではなく,当該
演技をいかなる照明の下でどのような角度からどのように撮影し,また
撮影したフィルムをいかに編集するか等の点についての創作的表現の共
通性があって初めて,「映画の著作物」の著作権侵害の有無の問題とな
るのである。
原告らの主張に対して詳細な反論はしないが,原告らによる被告映像
に関する主張には誤りが多数散見されることを付言する(例えば,遠山
金四郎が恍惚の表情をする表現,建物に上がり込む表現,部屋の中での
戦いを繰り広げる表現等は,被告映像にはないという点等)。
(オ)遠山金四郎が片肌を脱いで刺青を出すという映像表現
a被告立ち回りリーチ映像と原告松方映像6-1について
(両映像の内容の対比)
両映像における遠山金四郎が片肌を脱いで刺青を出すという映像表
現を対比すると,次の表のとおりである(類似する部分に下線を付し
た。)。
原告松方映像6-1被告立ち回りリーチ映像
A金さんが,右腕を右袖の中に入れた
後,
金さんが,右腕を右袖の中に入れた後
(右袖は画面外に消える),
B右手を開いて,右手の先を手の甲が
外になる向きで右襟から出し,
右手を開いて立て,右手の先を手の甲
が外になる向きで右襟から出し,
C右手を開いたまま,腰付近まで下ろ
し,開いていた右手を拳にし,左後
方を振り返りながら,右腕を振り上
げ,その後前を向きながら,右腕を
腰の高さくらいまで振り下ろす。
右手を開いたまま,下ろし,左後方を
振り返りながら,右腕を振り上げ,そ
の後前を向きながら,右腕を振り下ろ
す(右手は画面外に消える)。
また,特殊な画像処理(白い光の輪,
青色,オレンジ色や白色等の多数の線
による輝きの強調等)が施される。
D金さんの上半身がアップで映された
後に,刺青の図柄がアップで映され
る。
開いた障子の前に立つ悪人2名の様子
が映され,刺青の図柄がアップで映さ
れる(但し,桜吹雪の中に白いN字型
の模様が入っている)。
また,特殊な画像処理(白い光の輪,
青色,オレンジ色や白色等の多数の線
による輝きの強調等)が施される。
(両映像の主な相違点)
被告立ち回りリーチ映像は,パチンコ機上の小さな画面において短
時間表示するためのものであるため,全体として,金さんをできるだ
け大きく映しており,原告松方映像6-1と被告立ち回りリーチ映像
とでは,画面上の金さんの配置・構図・撮影方法・編集が異なるため,
具体的な映像表現において相違している。
まずAについては,原告松方映像6-1では,金さんの右手・右
袖が,終始,画面中央付近に映されるのに対し,被告立ち回りリーチ
映像では,右手・右袖が,画面下端に映され,すぐに画面下方に消え
てしまう。
Bについても同様に,原告松方映像6-1では,金さんの右手・
右袖が,終始,画面中央付近に映されるのに対し,被告立ち回りリー
チ映像では,右手・右袖が,画面下端に映され,すぐに画面下方に消
えてしまい,画面上に映されるのは一瞬である。
Cについては,まず,被告立ち回りリーチ映像では,金さんが右
手を拳にする様子が映されないという点において表現上の相違がある。
また,原告松方映像6-1では,金さんの上半身全体が大きく躍動す
る様子が示されるのに対し,被告立ち回りリーチ映像では,金さんの
肩から上が回転する様子が映されるに過ぎず,表現に大きな相違があ
る。
Dについては,刺青の柄が異なる上,両映像は,悪人の様子を映
すシーンが挿まれるか否か,金さんの右肩を前方,右横,後方の3方
向から大きくズームアップされるか否か,刺青の図柄がアップで映さ
れる回数,刺青の図柄に白いN字型の模様が入っているか否かで異な
り,その具体的表現において相違する。
(類似する動作の創作性の有無)
上記のように,両映像においては,金さんの動作において一部類
似する点がみられるが,いずれも原告松方映像6-1のみに認められ
る特有の創作性はないか,又は乏しい。
まずAについては,右手を右袖の中に入れる動作は,片肌を脱ぐた
めに必要な行為であり,選択の余地がないため,当該動作に創作性は
ない。なお,このようなありふれた動作の類似例の一部として,「北
町奉行」(乙10),「江戸の華」(乙11),「江戸のおらんだ囃
子」(乙14)等がある。
次にBについては,右の片肌を脱ぐ際に,右手を襟元から出す動作
は,ごく自然な動作であり,選択の余地がない上,手の甲が外を向く
のは,身体の構造上必然的であり,選択の余地がないから,これらの
動作に創作性はない。また,右手を襟元から出す際の右手の格好は,
閉じて拳にするか,又は開くかの選択しかなく,選択の余地が乏しい
ため,当該動作に創作性は乏しい。なお,このようなありふれた動作
の類似例の一部として,時代劇として,「北町奉行」(乙10),「江戸
の華」(乙11),「大江戸桜吹雪」(乙13)等があり,また現代劇と
して,「昭和残侠伝」(乙16),「日本やくざ伝総長への道」(乙1
7)等がある。
また,着物の襟から手を開いて出す俳優の動作は,役者を描いた江
戸時代の浮世絵や歌舞伎の「助六」の演技等からも明らかなように古
くからありふれている。
さらにCについては,開いていた右手を閉じて拳にするか否かは,
選択の余地が乏しい創作性の乏しい動作であり,また,右腕を大きく
振り上げて振り下ろすという動作は,片肌を脱ぐために当然に必要な
動作である。さらに,一旦後ろを向いた後に前に向いて振り下ろす動
作は,その振り下ろしの動作を大げさにするためになされるありふれ
たものであるから,これらの動作に創作性はない。なお,このような
ありふれた動作の類似例の一部として,「江戸の華」(乙11),
「江戸のおらんだ囃子」(乙14),「江戸を斬るⅥ」(乙15)等
がある。
またDについては,刺青を入れた姿で静止しているだけであり,当
該動作に創作性はない。なお,このようなありふれた動作の類似例の
一部として,「北町奉行」(乙10),「江戸の華」(乙11),「大
江戸桜吹雪」(乙13)等がある。
さらに,A~Dを通して,金さんを写す場面のカメラワーク,照明
や編集等の制作手法は,ごく一般的なものであり,原告松方映像特有
の創作性は見いだせない。刺青をアップにする場面があるが,キーポ
イントとなる部分をアップにして写すことは,よく利用されるありふ
れた手法であって創作性はない。
b被告金さん物語映像No.31~No.33と原告松方映像6-1
について
被告金さん物語映像No.31~No.33は,刺青のアップの写
しがない点及び特殊な画像処理が施されていない点を除き,被告立ち
回りリーチ映像の対比部分と同様の映像表現である。
ウお白州シーンについて
(ア)登場人物
立ち回りシーンにおける主張において述べたように,松方弘樹が演じ
る遠山金四郎が登場することは,原告松方映像6-1の著作権を侵害す
る理由とはならない。
(イ)場面・セット
立ち回りシーンにおける主張において述べたように,時代劇を撮影で
きるスタジオが限定されているところ,時代劇の撮影における場面・
セットには制約があり,かつ原告らが主張する建物の配置,侍の配置,
額の有無,悪党や証人の座る位置は多くの作品にみられるありふれたも
のであるから,仮に,原告らが主張するように場面・セットが類似して
いるとしても,それは原告松方映像6-1の著作権を侵害する理由とは
ならない。
なお,以下,原告らが主張する場面・セットと類似する場面・セット
は,過去にも使用されている。
(ウ)衣装等
立ち回りシーンにおける主張において述べたように,衣装が類似して
いるとしても,原告松方映像6-1の著作権を侵害する理由とはならな
い。
原告らが主張する衣装と類似する衣装は,過去にも使用されている。
(エ)ストーリー展開・台詞・演技等
立ち回りのシーンにおける主張において述べたように,仮に,原告ら
が主張するようなストーリー展開・台詞・演技等が類似しているとして
も,いずれも「映画の著作物」の著作権の対象ではないのであるから,
原告松方映像6-1の著作権を侵害する理由とはならない。
また,遠山金四郎がお白州の場で片肌を脱いで刺青を見せて裁く点や
当該刺青の図柄が桜吹雪である点は,原告らが主張する本件金さんシ
リーズの最初の創作年度である1950年代よりも以前の明治・大正
期・昭和初期から,遠山金四郎を題材とする歌舞伎,文献,映画などの
作品において,既に多用されており,ありふれた表現である。
なお,ここでは,原告らによる主張に対して詳細な反論はしないが,
原告らによる被告映像に関する主張には誤りが多数散見されることを付
言する(例えば,遠山金四郎が長裃の裾を前に大きく蹴り出す表現等は,
被告映像にはないという点等)。
(オ)遠山金四郎が片肌を脱いで刺青を出すという映像表現
a被告白州リーチ映像と原告松方映像6-1について
(両映像の内容の対比)
両映像における遠山金四郎が片肌を脱いで刺青を出すという映像表
現を対比すると,次の表のとおりである(類似する部分に下線を付し
た。)。
原告松方映像6-1被告白州リーチ映像
A金さんが,右腕を右袖の中に入れた
後,
金さんが,右腕を右袖の中に入れた後
(右袖は画面外に消える),
B右手を開いて,右手の先を手の甲が外
になる向きで右襟から出し,
なし。
C右手を開いたまま,腰付近まで下ろ
し,開いていた右手を拳にし,左後方
を振り返りながら,右腕を振り上げ,
その後前を向きながら,右腕を腰の高
さくらいまで振り下ろす。
左後方を振り返りながら,右腕を振り
上げ,その後前を向きながら,右腕を
振り下ろす(右手は画面外に消え
る)。
D金さんの上半身が映された後に,刺青
の図柄がアップで映される(桜吹雪の
図柄のみ)。
金さんの上半身が映される。
また,特殊な画像処理(白い光の輪,
青色,オレンジ色や白色等の多数の線
による輝きの強調や数字の絵が並ぶ
等)が施される。
(両映像の主な相違点)
被告白州リーチ映像は,パチンコ機上の小さな画面において短時間
表示するためのものであるため,全体として,金さんをできるだけ大
きく映しており,原告松方映像6-1と被告白州リーチ映像とでは,
画面上の金さんの配置・構図・撮影方法・編集が異なるため,具体的
な映像表現において相違している。
まずAについては,原告松方映像6-1では,金さんの右手・右袖
が,終始,画面中央付近に映されるのに対し,被告白州リーチ映像で
は,右手・右袖が,画面下端に映され,すぐに画面下方に消えてしま
う。
Bについては,そもそも該当する映像がない。
Cについては,まず,被告白州リーチ映像では,開いた右手や金さ
んが右手を拳にする様子が映されないという点において表現上の相違
がある。また,原告松方映像6-1では,金さんの上半身全体が大き
く躍動する様子が示されるのに対し,被告白州リーチ映像では,金さ
んの肩から上が回転する様子が映されるに過ぎず,表現に大きな相違
がある。
Dについては,被告白州リーチ映像では,原告松方映像6-1に比
べて,金さんが大きく映され,また刺青のアップが映されないという
点で,その具体的表現において相違する。
(類似する動作の創作性の有無)
上記のように,両映像においては,金さんの動作において一部類似
する点がみられるが,先に被告立ち回りリーチ映像に関する主張にお
いて述べたことと同様に,いずれも原告松方映像6-1のみに認めら
れる特有の創作性はないか,又は乏しい。
まずAについては,右手を右袖の中に入れる動作は,片肌を脱ぐた
めに必要な行為であり,選択の余地がないため,当該動作に創作性は
乏しい。
次にBについては,そもそも該当する映像がない。
さらにCについては,開いていた右手を閉じて拳にするか否かは,
選択の余地が乏しい創作性の乏しい動作である。
また,右腕を大きく振り上げて振り下ろすという動作は,片肌を脱
ぐために当然に必要な動作である。さらに,一旦後ろを向いた後に前
に向いて振り下ろす動作は,その振り下ろしの動作を大げさにするた
めになされるありふれたものであるから,これらの動作に創作性はな
い。
またDについては,片肌を脱いで刺青を出した姿で静止しているだ
けであり,当該動作に創作性はない。
なお,上記一連の動作は,身体の右側を前面に向けて強調するよう
にも見えるが,仮にかかる強調がなされているとしても,右の片肌を
脱ぐ際の動作としてありふれており,原告松方映像6-1のみに認め
られる特有の創作性はない。なお,このようなありふれた動作の類似
例の一部として,「江戸の華」(乙28),「江戸の夕顔」(乙2
9),「江戸の一ばん星」(乙32)等がある。
また,上記一連の動作の背景に,襖の不規則な斜め縞模様が配され
ていること,動作中の金さんの衣装が長裃であること,終始金さんが
画面の中心に映し出される構図であることなどは,遠山金四郎を題材
とする作品でありふれており,原告松方映像6-1のみに認められる
特有の創作性はない。
b被告金さん物語映像No.40~No.45と原告松方映像6-1
について
(両映像の内容の対比)
両映像における遠山金四郎が片肌を脱いで刺青を出すという映像表
現を対比すると,次の表のとおりである(類似する部分に下線を付し
た。)。
原告松方映像6-1被告金さん物語映像No.40~N
o.45
A金さんが,右腕を右袖の中に入れた
後,
金さんが,右腕を右袖の中に入れた後
(右袖は画面外に消える),
B右手を開いて,右手の先を手の甲が外
になる向きで右襟から出し,
金さんが,右手を開いて立て,右手の
先を手の甲が外になる向きで右襟から
出し,
C右手を開いたまま,腰付近まで下ろ
し,開いていた右手を拳にし,左後方
を振り返りながら,右腕を振り上げ,
その後前を向きながら,右腕を腰の高
さくらいまで振り下ろす。
右手を開いたまま,下ろし,開いてい
た右手を拳にし,左後方を振り返りな
がら,右腕を振り上げ,その後前を向
きながら,右腕を腰の高さくらいまで
振り下ろす(右手は画面外に消え
る)。
D金さんの上半身がアップで映された後
に,刺青の図柄がアップで映される
(桜吹雪の図柄のみ)。
金さんの上半身がアップで映された後
に,悪人の顔が映され,刺青の図柄が
アップで映される(但し,桜吹雪の中
に白いN字型の模様が入った図柄が存
在する)。
(両映像の主な相違点)
被告金さん物語映像No.40~No.45は,パチンコ機上の小
さな画面において短時間表示するためのものであるため,全体として,
金さんをできるだけ大きく映しており,原告松方映像6-1と被告金
さん物語映像No.40~No.45とでは,画面上の金さんの配
置・構図・撮影方法・編集が異なるため,具体的な映像表現において
相違している。
まずAについては,原告松方映像6-1では,金さんの右手・右
袖が,終始,画面中央付近に映されるのに対し,被告金さん物語映像
No.40~No.45では,右手・右袖が,画面下端に映され,す
ぐに画面下方に消えてしまう。
Bについても同様に,原告松方映像6-1では,金さんの右手・
右袖が,終始,画面中央付近に映されるのに対し,被告金さん物語映
像No.40~No.45では,右手・右袖が,画面下端に映され,
すぐに画面下方に消えてしまい,画面上に映されるのは短時間である。
また,原告松方映像6-1では,金さんが襟元から出した右手の
動きを胸元付近で短時間止める又は速度を緩めてから腰付近に下ろす
のに対し,被告金さん物語映像No.40~No.45では,金さん
が襟元から出した右手の速度をほとんど変えずに腰元に下ろすという
相違がある。さらに,襟元から右手を出すときの右手の位置が,原告
松方映像6-1の方が被告金さん物語映像No.40~No.45よ
りも少し高いという相違がある。
Cについては,まず,被告金さん物語映像No.40~No.4
5では,金さんが右手を拳にする様子が映されないという点において
表現上の相違がある。また,原告松方映像6-1では,金さんの上半
身全体が大きく躍動する様子が示されるのに対し,被告金さん物語映
像No.40~No.45では,金さんの肩から上が回転する様子が
映されるに過ぎず,表現に大きな相違がある。
Dについては,刺青の柄が異なる上,両映像は,カメラを数回連
続して切り替え刺青の図のアップ映像を数回映す映像手法を採用する
というアイデアを表現しているが,両映像は,悪人の様子を映すシー
ンが挿まれるか否か,刺青の図柄がアップで映される回数,刺青の図
柄に白いN字型の模様が入っているか否かで異なり,その具体的表現
において明確に相違する。
(類似する動作の創作性の有無)
上記のように,両映像においては,金さんの動作において一部類似
する点がみられるが,先に被告立ち回りリーチ映像に関する主張にお
いて述べたことと同様に,いずれも原告松方映像6-1のみに認めら
れる特有の創作性はないか,又は乏しい。
まずAについては,右手を右袖の中に入れる動作は,片肌を脱ぐた
めに必要な行為であり,選択の余地がないため,当該動作に創作性は
ない。
次にBについては,右の片肌を脱ぐ際に,右手を襟元から出す動作
は,ごく自然な動作であり,選択の余地がない上,手の甲が外を向く
のは,身体の構造上必然的であり,選択の余地がないから,これらの
動作に創作性はない。また,右手を襟元から出す際の右手の格好は,
閉じて拳にするか,又は開くかの選択しかできず,選択の余地が乏し
く,当該動作に創作性は乏しい。なお,右手を襟元から出す際に右手
を開いた状態にしている類似例の一部として,「大江戸桜吹雪」(乙3
0)等がある。
さらにCについては,開いていた右手を閉じて拳にするか否かは,
選択の余地が乏しい創作性の乏しい動作であり,また,右腕を大きく
振り上げて振り下ろすという動作は,片肌を脱ぐために当然に必要な
動作である。さらに,一旦後ろを向いた後に前に向いて振り下ろすこ
とは,その振り下ろしの動作を大げさにするためになされるありふれ
た動作であるから,これらの動作に創作性はない。
またDについては,片肌を脱いで刺青を出した姿で静止しているだ
けであり,当該動作に創作性はない。
なお,身体の右側を前面に向けて強調する演技が他の作品にも見ら
れありふれていること,上記一連の動作の背景にある襖の不規則な斜
め縞模様,長裃という衣装,終始金さんが画面の中心に映し出す構図
が,他の作品にも見られありふれていることは前述のとおりである。
エ被告掛け声演出について
「おうおうおう」という台詞は,映画等のみならず日常生活でもよく使
用されるありふれたものであり,それ自体創作的表現とならない。仮に創
作的表現であると認められる余地があるとしても,その台詞は,原作に係
る著作物の著作権の対象であって,「映画の著作物」の著作権の対象では
ない。また,台詞回し自体は,松方弘樹の実演に係る著作隣接権の対象で
あって,「映画の著作物」の著作権の対象ではない。
したがって,原告らが主張するように台詞や台詞回しが類似していると
しても,原告松方映像6-1の著作権を侵害する理由とはならない。
オ被告くのいちリーチ映像について
くのいちが密偵の役目を負うことは,極めてありふれたアイデアにすぎ
ず,創作的表現とはならない。仮に創作的表現であると認められる余地が
あるとしても,その人物設定自体は,原作に係る著作物の著作権の対象で
あって,「映画の著作物」の著作権の対象ではない。
また,本来御法度であるはずの目立つ格好(頬被りに赤い布をねじりこ
み,服の裏地にも赤い布を配している)は,むしろ,くのいちの衣装とし
ては一般的であり,くのいちが登場する第三者の作品においても用いられ
ている。
したがって,仮に,原告らが主張するように,くのいちの役目や格好が
類似しているとしても,原告松方映像6-1の著作権を侵害する理由とは
ならない。
カ被告プロモーション映像について
前述のように,立ち回りシーンやお白州シーンにおいて,原告松方映像
6-1の著作権侵害は認められない。
しかも,被告プロモーション映像においては,原告らが強調している町
人姿の遠山金四郎が服を脱ぐ場面が存在しないし,またお白州のシーンは
わずか1~2秒である。
原告らは,原告プロモーション映像が,原告松方映像6-1の著作権を
侵害すると主張するのであれば,具体的に侵害する場面を特定して主張す
べきである。
キお白州シーンにおける証人の懇願について
原告松方映像2-22と被告リーチ映像におけるお白州のシーンは,そ
もそもそこに登場する人物,台詞や台詞回し等の具体的表現が異なる。原
告らが類似すると主張する部分は,いずれもストーリー展開に関するアイ
デアであり,それは創作的表現に該当しない。仮に創作的表現であると認
められる余地があるとしても,ストーリー展開は,原作に係る著作物の著
作権の対象であって,「映画の著作物」の著作権の対象ではない上,あり
ふれた展開である。
したがって,原告松方映像2-22の著作権を侵害する理由とはならな
い。
クお白州シーンにおける遠山奉行の衣装について
衣装自体は,「映画の著作物」の著作権の対象ではない以上,原告松方
映像2-1の著作権を侵害する理由とはならない。
(3)被告映像から原告松方映像6-1の本質的特徴を直接感得できないこと
原告松方映像6-1と被告映像を比較対照表1の範囲で比較すると,原告
らが類似であると主張する表現のうち,遠山金四郎が恍惚の表情をする表現,
建物に上がり込む表現,部屋の中での戦いを繰り広げる表現,遠山金四郎が
長裃の裾を前に大きく蹴り出す表現等は,被告映像には全く存在しないとい
う相違がある。
さらに,両映像には,原告らが触れていない次のような相違がある。
例えば,原告松方映像6-1には存在する,立ち回りのシーンで女性(お
キク)が悪人のもとを逃れ金さんの後ろに回り込む表現,遠山奉行がお白州
で「許」と書かれた紙や証拠のかんざしを取り上げて示す表現,遠山奉行が
お白州で女性(おキク)に証言させる表現,悪人がお白州から退席しようと
する表現,立ち回りの回想シーンの挿入,お白州で悪人が刀を抜くが遠山奉
行に払われて取り押さえられる表現等は,被告映像に全く存在しない。
他方で,被告映像には存在する,ホワイトアウト・オーバーラップや輝き
を強調する画像処理(被告立ち回りリーチ映像・被告白州リーチ映像),黒
い空間で刀を振る表現や「桜十字」の文字の画像処理(被告立ち回りリーチ
映像),立ち回りの際に金さんに助太刀(正吾)が入る表現(被告金さん物
語映像No.32),立ち回りの最後に金さんが悪人に逃げられる表現(被
告立ち回りリーチ映像),お白州で女性が刃物で自分の喉を突こうとする表
現(被告金さん物語映像No.43),字幕の画面や静止画の挿入(被告金
さん物語映像。特にNo.31~32,及びNo.41~43は大部分が静
止画)等は,原告松方映像6-1に全く存在しない。
このように比較対照表1の範囲に限っても,多岐にわたる相違があること
から,被告映像は,その全体から受ける印象が原告松方映像6-1から受け
る印象と異なり,被告映像に接する者が,原告松方映像6-1の表現上の本
質的な特徴を直接感得できるということはできない。
一部類似している部分があるとしても,類似する部分の原告松方映像6-
1の表現には創作性が認められないから,被告映像に接する者が,原告松方
映像6-1の類似部分の本質的特徴を感得するということはない。
(4)依拠性がないこと
被告映像は,被告らが独自に創作した原作に基づき,被告らが独自に本件
カメラワーク等の創作的表現を加えて映画化したものであるから,他の著作
物に対する依拠性はない。
松方弘樹の片肌を脱ぎ刺青を見せる演技については,松方は,原告松方映
像6-1(第6シリーズ第1話)の製作以前にも同様の演技を行っており,
原告松方映像6-1が当該演技と同様の演技を映像化した最初の映像表現で
ないことは明白であるから,少なくとも原告松方映像6-1への依拠は認め
られない。
遠山金四郎を題材とする作品については,過去の小説等により物語の基本
的パターンが確立されているため,原著作物たる原作・脚本等はいずれも似
通ったストーリー,人物設定となるのが通常である。また,場面・セット,
衣装等については,原告松方映像6-1で用いられている場面・セット,衣
装等が,いずれも時代劇でよく見られるありふれたものであるから,仮に類
似が認められたとしても,依拠性の肯定には全く結びつかない。
(5)以上によれば,被告映像が原告著作物の著作権(複製権,翻案権)を侵
害していないことは明らかである。
2争点2(商標権侵害の成否)について
争点2-1(被告標章を商標的に使用したといえるか)について
(原告らの主張)
被告らは,「金さん」のキャラクターを表示するものやパチンコ機上の映
像著作物の題号として被告標章を使用しているのではなく,パチンコ機の商
品名として被告標章を使用している以上,商標的使用に該当することは明ら
かである。
(被告らの主張)
被告商品に接したパチンコホールや遊技者は,被告標章について,遠山金
四郎の作品・物語を題材とするタイアップ機であることを表すために用いら
れたものと認識し,被告商品の出所を想起することはないといえる。
被告商品に付された「名奉行金さん」は,標章の付された商品に内蔵され
た著作物の題号というべきであり,商標的使用を否定するべきである。
被告商品に「松方弘樹の名奉行金さん」の文字が付されていることをパチ
ンコホール関係者や遊技者が視認する場合には,「金さん」のキャラクター
を松方弘樹が演じることを表示するものと認識するといえる。「金さん」の
キャラクターが特定の営業主体を想起させるものではなく,自他商品の識別
標識として認識されることはない。
そうすると,被告標章が自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で
用いられているものとはいえないから,被告標章の使用は,商標としての使
用に当たらない。
争点2-2(原告商標と被告標章の類否)について
(原告らの主張)
ア商品の同一性
本件商標権の指定商品は第28類「遊戯用器具」を含み,被告商品は遊
戯用器具である。したがって,被告商品は,本件商標権の指定商品である
「遊戯用器具」と同一の商品である。
イ原告商標と被告標章の類似性
ア被告標章の要部
被告標章は,「CR松方弘樹の」,「名奉行」,「金さん」という筆書き
の字体が3行にわたって配され,「CR松方弘樹の」が「名奉行」より
も約2分の1,「金」よりも約4分の1の大きさで表された標章である
(但し,「CR松方弘樹の」と「さん」は同じ大きさである。)。
この点,被告標章は,「CR松方弘樹の」の文字と「名奉行」の文字,
「金さん」の文字とが3行にわたって配されていることから,「CR松
方弘樹の」の文字部分と「名奉行」,「金さん」の各文字部分とは外観上
不可分一体ではなく,それぞれが独立して認識されるものといえる。ま
た,「CR松方弘樹の」の文字部分と「名奉行」,「金さん」の文字部分
の大きさが上記のとおり異なり,「CR松方弘樹の」の文字部分が「名
奉行」,「金さん」の文字部分に比して小さく表されていること,さらに,
「CR松方弘樹の」の文字部分は,松方弘樹氏による「名奉行金さん」
のCR機(プリペイドカードに対応したパチンコ遊技機)であることを
説明しているにすぎないことを併せ考えると,少なくとも「CR松方弘
樹の」にかかる部分に自他商品識別力は認められない。
したがって,被告標章において,少なくとも「CR松方弘樹の」は要
部でなく,要部は「名奉行金さん」の文字部分にあるといえる。
イ外観,称呼,観念
原告商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字で表してなるもので
あり,氏姓「遠山」と愛称の「金さん」とを格助詞「の」をもって連結
したものと容易に認識させるものである。一方,被告標章の要部は,
「名奉行金さん」の文字部分であり,「名奉行」と「金さん」とを組み
合わせたものと容易に認識し得るものであるところ,原告商標と被告標
章は「金さん」という外観において共通する。
また,原告商標は,「トオヤマノキンサン」の称呼が生じる。一方,
被告標章は,「メイブギョウキンサン」の称呼が生じるところ,原告商
標と被告標章は「キンサン」という称呼において共通する。
さらに,遠山金四郎は,江戸時代後期に江戸町奉行等を歴任した実在
の人物であるが,遅くとも明治時代中期より歌舞伎,小説,映画,テレ
ビ時代劇を通じて,「遠山の金さん」などと称呼されて大衆に親しまれ
ており,下情に通じた名奉行という人物像が広く一般に認識されている。
このように,原告商標は極めて高い周知著名性を有することから,原告
商標から「歴史上の人物である『遠山金四郎』,及び時代劇等で演じら
れる『名奉行として知られている遠山金四郎』」の観念が生じる。一方,
被告標章からも,「歴史上の人物である『遠山金四郎』,及び時代劇等で
演じられる『名奉行として知られている遠山金四郎』」の観念が生じる。
したがって,原告商標と被告標章は,「歴史上の人物である『遠山金四
郎』,及び時代劇等で演じられる『名奉行として知られている遠山金四
郎』」という観念を生じる点において共通である。
ウ取引の実情
原告商標及び被告標章は,主としてパチンコ機等において使用されて
いるところ,パチンコ機等の取引者,需要者は,製造業者,遊技場営業
者(パチンコホール),販売代理店(代行店),ゲームセンター及び中古
品販売業者などのほか,中古品等を売買する個人も含まれる。また,パ
チンコ業界では,近年,「版権モノ」又は「タイアップ機種」と呼ばれ
るパチンコ機の人気が高まり,テレビアニメ,テレビドラマ,映画,漫
画等のキャラクターを使用する例が少なくない。そして,パチンコ機等
の大部分は,遊技場(パチンコホール)に設置され,遊技者はパチンコ
機等を売買することはないが,パチンコ機等に付された商標によりパチ
ンコ機等の出所を認識,識別した上で利用するのが通常であり,また,
遊技者の嗜好や人気が遊技場営業者(パチンコホール)や販売代理店
(代行店)がどの機種を取り扱うかということに大きく影響するから,
被告サンセイから被告標章が付されていることを認識の上で被告商品を
直接購入する遊技場営業者の認識のみならず,遊技者の認識等をも考慮
して,商標の類否を判断することが合理的である。
原告商標が付された原告大一商会のパチンコ機と被告商品の販売時期
がずれていたとしても,同一又は類似の商標を使用すれば,商標権者が
関与する商品の販売が再開されたか,又はその関連商品(シリーズ商品
等)の発売が開始されたという誤認混同が生じるおそれは極めて高い。
被告商品にメーカー名が使用されているとしても,被告標章が使用さ
れている被告商品に接した需要者は,商標権者である原告東映の許諾が
得られていると誤認混同するおそれは非常に高い。
エ小括
以上のとおり,「金さん」という点において称呼,外観が共通してい
ることに加え,観念の同一性,及び取引の実情を踏まえると混同のおそ
れが大きいことを考慮するならば,原告商標と被告標章は類似している
ことは明らかである。
(被告らの主張)
ア商品の同一性は認める。
イ原告商標と被告標章の類似性
ア外観,称呼及び観念が全て異なること
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商
標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商
標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し
商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認
められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念
が生じないと認められる場合などを除き,許されない(最高裁昭和38
年12月5日判決・民集17巻12号1621頁[リラ宝塚事件],最
高裁平成5年9月10日判決・民集47巻7号5009頁[SEIKO
EYE事件],最高裁平成20年9月8日判決・判時2021号92
頁[つつみのおひなっこや事件])。
被告標章は,「CR松方弘樹の名奉行金さん」という筆書きの字体が
同時に,かつ分離されることなくまとまりよく一体に組み合わされた外
観であり,その外観全体から「シーアールマツカタヒロキノメイブギョ
ウキンサン」との称呼を生じ,また,「松方弘樹が演じる名奉行の遠山
金四郎」「松方弘樹が演じる名奉行として知られる遠山金四郎」などの
観念を生じる。
他方,原告商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字で表したもの
であるところ,「トオヤマノキンサン」との称呼を生じ,また,「遠山金
四郎」の観念を生じる。
それゆえ,被告標章と原告商標は,外観において「金さん」の文字が,
称呼において「キンサン」が,観念において「遠山金四郎」が共通する
のみであり,外観,称呼及び観念が全て異なるのであり,被告標章と原
告商標は非類似であるといえる。
イパチンコ機に係る取引の実情等に照らしても誤認混同のおそれがな
いこと
以下のとおり,被告商品の取引の実情によれば,何ら商品の出所を誤
認混同するおそれが認められないため,被告標章と原告商標を類似商標
と解することはできない。
a特定業者間で取引されること
被告標章が付された被告商品は,「風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律」((((以下以下以下以下「「「「風営法風営法風営法風営法」」」」というというというという。)。)。)。)2条1項7号に基
づき運営されるパチンコホールにおける営業(いわゆる「パチンコ営
業」)に供されることを目的とした,プリペイドカード対応のパチン
コ機(いわゆるCR機)であるところ,パチンコ営業に供される遊技
機は,国家公安委員会規則で定められた基準に則ったものでなければ
ならず,かつその型式の遊技機が同法や同規則に定める規格に適合し
ている旨の検定を受けるなど(風営法20条),その内容について厳
しい規制の下で製造販売されている。
そして,パチンコ機の取引者・需要者は,パチンコホール及び販売
代理店(代行店)というパチンコ機を専門的に扱う特定の業者に限ら
れている。しかも,当該業者は,種々の風俗営業関係行政に対応する
ことが義務づけられており,メーカー名・機種名等の確認を慎重に行
うため,パチンコ機を取引する際に出所の誤認混同など生じる余地が
ない。
単なる遊技者については,パチンコ機の流通及び購入に関与しない
ので,その認識を考慮するべきではなく,また,仮に考慮するとして
も,単なる遊技者は,パチンコ機のスペック,ゲーム性,外観やパチ
ンコホールにおける設置状況等により自他商品を容易に識別できるた
め,誤認混同は生じ得ない。
b販売時期が異なること
被告標章が付された被告商品は,平成21年11月に大手パチンコ
ホールへのプレゼンテーション,代行店説明会,展示会,テレビコ
マーシャル放映等の販売促進活動を開始し,平成22年1月の販売開
始から同年3月10日の最終出荷日まで約2か月間販売されていたも
のであるが,原告商標が付された原告大一商会のパチンコ機「CR遠
山の金さん」は平成21年4月に販売が終了しており,原告大一商会
が「CR遠山の金さん」の第2弾として発売したという「CR遠山の
金さん~燃えろ桜吹雪~」は平成23年6月に販売開始されたという
のであり,被告商品と「CR遠山の金さん」,「CR遠山の金さん~燃
えろ桜吹雪~」は,販売促進活動を含め販売時期が全く重ならないこ
とから,両者の間で誤認混同が生じることはない。
c外観が異なること
被告商品と「CR遠山の金さん」及び「CR遠山の金さん~燃えろ
桜吹雪~」は,実機正面にそれぞれ「SanseiR&D」,「DAI
ICHI」等とメーカー名が大きく明記されており,盤面に掲載され
た俳優が異なるなどその外観も一見して異なる。
しかも,パチンコホールの関係者等は,メーカーが新機種の販売に
あたって開催する発表会・展示会等の販売促進活動を通じ,外観を含
め当該機種に関する詳細かつ豊富な情報を得た上,当該機種に対する
識別力が極めて高い状態で取引に臨む。
したがって,仮に被告標章と原告商標が紛らわしいとしても,その
ために誤認混同が生じることはない。
争点2-3(原告商標の商標法4条1項7号違反の有無)について
(被告らの主張)
原告商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字により表してなるもので
あるところ,これは我が国で周知・著名な歴史上の人物である遠山景元(通
称は金四郎)を容易に認識させるものである。「遠山の金さん」が商標とし
て登録・使用されていることで,「遠山の金さん」以外の遠山金四郎の人物
名を利用して公益的な施策等の遂行を阻害し,公共的利益を損なう危険性が
多分に存する。したがって,原告商標のようなものを商取引に使用する商標
として,一民間企業である原告東映に商標登録を認めることは妥当でない。
また,原告東映には,歌舞伎・小説等を通じて我が国に定着していた「遠山
の金さん」のキャラクターのもつ信用力や顧客吸引力に便乗し,指定商品に
ついて独占する目的もあったと考えられる。原告商標は,遠山金四郎の著名
性に便乗する行為であって,社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳
観念に反するおそれがある商標に該当するものといわざるを得ない。
したがって,原告商標は,商標法4条1項7号に該当し,46条1項1号
又は5号により無効となるべきものであるから,39条,特許法104条の
3により,その権利を行使することができない。
(原告らの主張)
商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは,
その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認める
ことが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場
合に限られるものというべきである。
原告商標は,その構成自体が公序良俗に反するものではなく,その出願の
経緯に著しく社会的妥当性を欠くものもなく,登録を認めることが商標法の
予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないようなものでもない。
歴史上の人物としての「遠山金四郎」は江戸時代の旗本で,天保年間に江
戸北町奉行,南町奉行を務めた人物であるが,原告商標は「遠山金四郎」で
はなく,「遠山の金さん」の文字からなるものであること,原告東映が制作
した本件金さんシリーズが30年以上にわたってテレビで放映された結果,
「遠山の金さん」というときには,歴史上の人物としての「遠山金四郎」で
はなく,原告東映の制作にかかる本件金さんシリーズの主人公又はタイトル
としての「遠山の金さん」を想起・連想することが圧倒的に多いと思われる
こと,歴史上の人物としての「遠山金四郎」を説明・記述する際に「テレビ
でお馴染みの」というように,原告東映の制作にかかる本件金さんシリーズ
が引き合いに出される場合が少なくないこと,原告東映は,自らが制作した
人気テレビドラマを題材とした商品化事業を円滑に展開するに当たって当該
ドラマの主人公又はタイトルである原告商標を出願したのにすぎず,そこに
歴史上の人物名が有する顧客吸引力に便乗するような不正な目的はないこと,
当該ドラマの主人公のモデルとなった遠山金四郎も「テレビドラマ(時代
劇)『遠山の金さん』のモデルとして知られる」のように紹介されるなど,
遠山金四郎の声望,功績を今日に伝えるうえで本件金さんシリーズが多大な
貢献をしたものであることなどを総合的に考慮すれば,原告商標が,その出
願の経緯や目的に著しく社会的妥当性を欠くものがあり,その登録を認める
ことが商標法の予定する秩序に反するような場合に当たるということはでき
ない。また,原告において,遠山金四郎に関する公益的な施策に便乗して,
その遂行を阻害し,公共的利益を損なう結果になることを知りながら,利益
の独占を図る意図をもってしたものということもできない。その他,原告商
標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標として7号に該当す
るものというべき理由は何ら見いだせない。
3争点3(差止請求の可否)について
(原告らの主張)
被告映像は原告著作物の複製又は翻案であるから,被告らが原告東映に
無断で被告映像の内蔵された被告商品を製造・販売する行為及び被告部品を
交換又は提供する行為は,原告著作物について原告東映の有する複製権又は
翻案権を侵害する。
被告サンセイは,平成22年4月16日に被告商品の完売宣言を告知して
いるが,被告らが被告部品を修理等の際に交換又は提供するといったことが
行われる蓋然性が高い。
したがって,原告東映は,著作権法112条1項に基づき,被告部品の交
換又は提供の差止めを求める。
被告らが被告標章を被告商品に付して販売等する行為は,原告東映の本
件商標権を侵害する。
したがって,原告東映は,商標法36条1項に基づき,被告部品の交換又
は提供の差止めを求める。
(被告らの主張)
被告商品は,平成25年1月27日をもって「CR松方弘樹の名奉行金
さんXX」,「CR松方弘樹の名奉行金さんZZ」ともに,全ての都道府県で
検定有効期間が終了した。そのため,被告らは,平成25年2月19日まで
に,被告部品を含む被告商品専用の補修用部品を全て廃棄した。
したがって,被告部品に係る原告東映の差止請求は,「著作者人格権,著
作権……を侵害する者又は侵害するおそれ」(著作権法112条1項)及び
「自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれ」(商標法
36条1項)が認められる余地がないから,棄却されるべきである。
原告東映は,被告商品の製造販売が商標権侵害であると主張しながら,
被告部品についての差止めを求めているが,その法的根拠が不明である。
4争点4(損害賠償請求の可否及び損害額)について
(1)争点4-1(被告らの著作権侵害の故意過失)について
(原告らの主張)
ア被告第一通信社は,「松方弘樹の名奉行金さん2009」と題する
DVD((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件DVD」DVD」DVD」DVD」というというというという。)。)。)。)を企画,製作し,販売する予
定であったが,中止した。平成19年に,後に本件DVDのプロ
デューサーとなるAⅰ及び監修者となるAⅱが,原告東映に対し,本
件DVDを製作,販売し,その映像を用いてパチンコ機を製作,販売
する企画((((以下以下以下以下「「「「本件企画本件企画本件企画本件企画」」」」というというというという。)。)。)。)について許諾を求め,原告東
映は当該申出を明確に断ったにもかかわらず,被告らは,原告らの関
知しないところで,本件企画を強行し,本件DVDの製作及び被告商
品の製造に至っている。
イその後,原告東映が被告らに対して本件企画の中止を求めたところ,
平成21年8月26日を初回とし,その後数度にわたって被告第一通
信社と原告東映とで協議を行った際,被告第一通信社は平成21年1
0月26日付けで「『「名奉行金さん」著作権侵害に対する考え方』
について」と題する書面(甲57)を作成しているが,同表題には
「著作権侵害」という文言が記載されていることから,同書面の作成
者である被告第一通信社が権利侵害の認識を有していたことは明らか
である。
その後も和解交渉はまとまらず,原告東映は平成21年12月28
日に仮処分を申し立てたが,被告らは被告商品の発売(「CR松方弘
樹の名奉行金さんXX」につき平成21年11月26日,「CR松方
弘樹の名奉行金さんZZ」につき平成22年2月上旬)を強行し,仮
処分手続においても,仮処分の決定を引き延ばして被告商品を完売さ
せてしまうことを図っているとしか思えない対応に終始した。
ウこれらの経緯をもってすれば,本件において被告らには本件企画当
初より一貫して権利侵害の認識があることは明らかであり,かつ,か
かる認識を有しながら被告商品の販売を強行したのであるから,故意
又は少なくとも重大な過失があることは明白である。
(被告らの主張)
ア被告映像は,被告らが独自に創作した原作を被告らが独自に映画化
したものであるから,被告らは,被告商品の製造販売にあたって,被
告映像が原告東映の著作権を侵害するものであるという認識・予見が
皆無であり,かつかかる認識予見は不可能であった。したがって,仮
に被告映像が原告東映の著作権を侵害するものであるとしても,被告
らには著作権侵害に係る故意・過失はなかった。
イ被告らは,被告商品の製造販売について,Aⅱを通じて原告東映の
意向を確認したことはあったが,権利の許諾など求めていない。そも
そも著作権について,原告東映から何らの言及もなかった。むしろ,
平成20年7月ころ,被告らは,Aⅱを通じ,原告東映に対して「松
方弘樹の遠山金四郎」と題する映画の撮影のために使用することを申
請し,その対価を支払った上で,原告東映から松方弘樹が演じる遠山
金四郎の衣装の貸出しを受けており,原告東映は,被告映像について
著作権侵害の認識を有しておらず,むしろ実質的に許諾していたに等
しい。
ウ被告らが著作権侵害を認める旨の発言・書面作成・提案をしたこと
はない。平成21年10月26日付「『名奉行金さん』著作権侵害に
対する考え方」と題する文書(甲57)については,原告東映から
「著作権侵害事件に関して」という表題の書面を作成してほしいとの
要望があったことから,原告東映との紛争・対立を避ける目的で作成
されたものである。
(2)争点4-2~争点4-4(原告らの著作権法114条2項に基づく
請求の可否)について
(原告らの主張)
ア原告東映は,自ら侵害品と競合する商品を販売していないとしても,
著作権法112条2項の文言上,競合関係は要件とされていないから,
同項に基づく損害賠償を請求できる。
仮に,競合関係を必要と解するとしても,原告らは商品化権契約を
通じて一体の関係にあるため,原告東映(及び原告BFK)について,
著作権法114条2項が適用される。
イ原告BFKは,原告東映との間で平成16年6月7日付け契約など(甲
28~31,104,105)を締結し,もって,原告東映から,本件金
さんシリーズのキャラクター及びその名称,映像等を使用し,ぱちんこ遊
技機及び回胴式遊技機を製造,販売する独占的な商品化権の許諾を受けて
いる。
ウ原告大一商会は,原告BFKとの間の平成16年6月11日付け商品化
権使用許諾契約書など(甲32~36,106,107)に基づき,本件
金さんシリーズのキャラクター及びその名称,映像等を使用して,ぱちん
こ遊技機等を製造,販売する独占的な商品化権の再許諾を受けている。
原告大一商会は,平成20年にパチンコ機「CR遠山の金さん」を,平
成23年6月にはその第二弾である「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪
~」の発売を開始した。
エ著作権の独占的利用権者は,第三者に営業妨害など明らかに不当な目的
があるか否かを問わず,固有の権利として損害賠償請求ができると解する
べきである。
原告らはいずれも著作権法114条2項に基づく損害の賠償を求めるこ
とができ,原告らの債権は連帯債権の関係に立つ。
(被告らの主張)
ア原告東映の著作権法114条2項に基づく請求が認められないこと
著作権法114条2項は,売上げ減少による逸失利益額の推定規定であ
るから,著作権者自ら侵害品と競合する製品を販売していない場合,同項
は適用されない。
原告東映,原告BFK及び原告大一商会は,あくまで別の法的主体であ
り,仮に,原告大一商会が被告らと競合する製品を販売したとしても,原
告東映が当該製品を販売したことにはならない。
仮に原告らの間で何らかの使用許諾がなされているとしても,原告東
映・原告BFK間の契約書(甲28~31,104,105)によれば,
許諾の対象は,本件金さんシリーズのうち橋幸夫主演のテレビ映画「ご存
じ金さん捕り物帳」及び杉良太郎主演のテレビ映画「遠山の金さん」のみ
であり,さらに,前者の「ご存じ金さん捕り物帳」に関する使用許諾契約
は,平成21年6月10日をもって終了(甲30)しているため,被告商
品の販売開始(平成22年1月)以降に許諾があったと解する余地のある
対象は,後者の杉良太郎主演の「遠山の金さん」のみである(甲31)。
そして,原告らの主張によっても,原告大一商会が遠山金四郎を題材とす
る杉良太郎主演のパチンコ機(「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪~」)の
販売を開始したのは,被告商品の販売から1年以上が経過した平成23年
6月であり,それ以前に杉良太郎主演の「遠山の金さん」を使用した事実
はない。
したがって,少なくとも被告商品が製造販売されていた間については,
原告らが一体として著作権を保持・使用していたということはできない。
さらに,平成24年1月ころ,原告大一商会の製品からの不具合が発生
したことが原因で,原告大一商会は,「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪
~」の全品回収を目指すこととなったため(乙44),「CR遠山の金さん
~燃えろ桜吹雪~」に関し,原告らが,被告商品の製造販売により売上げ
阻害などいかなる損害も被るということは考えられない。
そもそも,原告大一商会のパチンコ機「CR遠山の金さん」「CR遠山
の金さん~燃えろ桜吹雪~」は,被告商品とスペック,ゲーム性,登場す
る俳優その他映像内容等が異なるから,両パチンコ機は競合しないのであ
り,著作権法114条2項の適用を肯定する理由にならない。
したがって,原告東映に著作権法114条2項に基づく損害が認められ
ないことは明白である。
イ原告BFKの著作権法114条2項に基づく請求が認められないこ

上記アのとおり,仮に原告らの間で何らかの使用許諾がなされている
としても,その許諾の対象は,本件金さんシリーズのうちテレビ映画
「ご存じ金さん捕り物帳」・「遠山の金さん」の2作品に係る権利のみで
あり,さらに被告商品の販売開始以降に許諾があったと解する余地のあ
る対象は,後者の杉良太郎主演の「遠山の金さん」のみである(甲31)。
したがって,原告BFKは,原告著作物を含む本件金さんシリーズの著
作権に係る独占的利用権など有しないのであり,損害賠償請求の請求適格
がない。
仮に,原告BFKが原告著作物の独占的利用権を有していたとしても,
著作権者から独占的な利用許諾を受けた被許諾者は,著作権者に対して契
約に基づく債権的請求権を有するにすぎないから,第三者に営業妨害など
明らかに不当な目的があるような場合は別として,第三者に対して損害賠
償請求をすることはできない。そして,本件において,被告らには原告ら
の営業を妨害するなど不当な目的などなかったから,仮に原告BFKが原
告著作物について独占的利用権を有するとしても,原告BFKによる損害
賠償請求は肯定できない。
さらに,原告BFKは自ら被告商品と競合する製品を販売していないか
ら,著作権法114条2項の適用はない。原告らが一体として著作権を保
持・使用していたという主張が同項の適用を肯定する理由にならないこと
は前述のとおりである
ウ原告大一商会の著作権法114条2項に基づく請求が認められない
こと
上記アのとおり,仮に原告らの間で何らかの使用許諾がなされてい
るとしても,被告商品の販売開始以降に許諾があったと解する余地の
ある対象は杉良太郎主演の「遠山の金さん」のみである。
したがって,原告大一商会は,原告著作物を含む本件金さんシリー
ズの著作権に係る独占的利用権など有しないのであり,損害賠償請求
の請求適格がない。
仮に原告大一商会が原告著作物の独占的利用権を有していたとして
も,本件において原告大一商会による損害賠償請求は認められないこ
とは原告BFKについて述べたとおりである。
原告大一商会の販売するパチンコ機「CR遠山の金さん」及び「CR
遠山の金さん~燃えろ桜吹雪~」は,いずれも被告商品と販売時期が重
ならず,スペック,ゲーム性,映像内容等が異なり競合製品でない上,
後者の「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪~」は原告大一商会製品の不
具合のために全品回収が目指されることとなったから,原告大一商会は
被告商品と競合する製品を販売しておらず,著作権法114条2項の適
用はない。
(3)争点4-5~争点4-7(原告らの商標法38条2項に基づく請求
の可否)について
(原告らの主張)
ア原告東映は,自ら侵害品と競合する商品を販売していないとしても,
商標法38条2項の文言上,競合関係は要件とされていないから,同
項に基づく損害賠償を請求できる。
仮に,競合関係を必要と解するとしても,少なくとも,商標権者か
ら許諾を受けた者が商標を使用している場合には,商標法38条2項
は適用される。また,原告らは商品化権契約を通じて一体の関係にあ
るため,原告東映(及び原告BFK)について,商標法38条2項が
適用される。
イ原告BFKは,原告東映との間で平成16年6月7日付け契約など
(甲28~31,104,105)を締結し,もって,原告東映から,
本件金さんシリーズのキャラクター及びその名称,映像等を使用し,
ぱちんこ遊技機及び回胴式遊技機を製造,販売する独占的な商品化権
の許諾を受け,本件商標権の独占的通常使用権を設定されている。
ウ原告大一商会は,原告BFKとの間の平成16年6月11日付け商
品化権使用許諾契約書など(甲32~36,106,107)に基づ
き,本件金さんシリーズのキャラクター及びその名称,映像等を使用
して,ぱちんこ遊技機等を製造,販売する独占的な商品化権の再許諾
を受け,本件商標権の独占的通常使用権を設定されている。
原告大一商会は,平成20年にパチンコ機「CR遠山の金さん」を,
平成23年6月にはその第二弾である「CR遠山の金さん~燃えろ桜
吹雪~」の発売を開始した。
エ原告らはいずれも商標法38条2項に基づく損害の賠償を求めるこ
とができ,原告らの債権は連帯債権の関係に立つ。
(被告らの主張)
ア原告東映の商標法38条2項に基づく請求が認められないこと
商標法38条2項の適用を受けるためには,自ら,業として登録商
標を使用し,かつその商標権等に対する侵害行為によって現に営業上
の損害を被ったことが必要である。原告東映は,自ら業として原告商
標を使用しておらず,競合製品を販売していないから,原告東映が同
条項の適用を受けることはできない。
原告らの間で許諾の対象となったと解する余地がある権利として,テ
レビ映画「ご存じ金さん捕り物帳」及び「遠山の金さん」に係る権利があ
るが,前者の「ご存じ金さん捕り物帳」に係る契約(甲28~30)では,
そのタイトルが許諾対象である旨明記されているのに対し,後者の「遠山
の金さん」に係る契約(甲31)では,そのタイトルが許諾対象である旨
が明記されていないから,「遠山の金さん」というタイトルについては,
許諾対象から除外されていることが明らかである。
それゆえ,原告東映が原告BFKに,本件商標権の独占的通常使用権を
付与した事実はないのであり,原告らが一体として商標権を保持・使用し
ているとはいえない。
仮に,原告大一商会の「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪~」につ
き,原告らによる本件商標の一体的使用があると解する余地があると
しても,先に述べたように,原告大一商会は,「CR遠山の金さん~
燃えろ桜吹雪~」の全品回収を目指すこととしたため,原告らには,
本件パチンコ機の製造販売により売上げ阻害などいかなる損害も生じ
得ないので,原告東映の損害賠償を認める理由にはならない。
そもそも,先に述べたように,原告大一商会のパチンコ機「CR遠山の
金さん」「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪~」は,被告商品と競合関係
にないため,商標法38条2項の適用を肯定する理由にならない。
したがって,原告東映による商標法38条2項に基づく損害額が認めら
れないことは明白である。
イ原告BFKの商標法38条2項に基づく請求が認められないこと
先に述べたように,原告らの間で本件金さんシリーズに係る独占的商品
化権の許諾があったという主張は誤りであり,また仮に原告らの間で何ら
かの使用許諾がなされているとしても,「遠山の金さん」というタイトル
は許諾対象外であるから,原告BFKは,本件商標権に係る独占的通常使
用権など有しておらず,原告BFKには損害賠償の請求適格がない。
仮に,原告BFKが本件商標権の独占的通常使用権を有するとしても,
独占的通常使用権は,商標権者又は専用使用権者に対して契約に基づく債
権的請求権を有するに過ぎず,独占的通常使用権による損害賠償請求は,
契約上の地位に基づいて使用権を専用しているという事実状態が存在する
ことを前提として,独占的通常使用権がかかる事実状態に基づいて享受す
る利益に法的保護を与えることが相当である場合にのみ認められる。
しかし,原告らの提出した証拠により原告ら間で使用許諾があったと解
する余地がある平成16年より後の平成17年,株式会社藤商事は,杉良
太郎主演の「遠山の金さん」のキャラクターを用いた「杉様のこれにて大
当たり」というパチンコ機を製作販売しており,原告BFKがパチンコ機
業界において本件金さんシリーズに係る商品化権を専用しているという事
実状態が存在しない。それゆえ,原告BFKが本件金さんシリーズに係る
独占的商品化権に含まれると主張する本件商標権の独占的通常使用権につ
いても,原告BFKがパチンコ業界において専用している事実状態がある
とはいえない。
商標法38条1~3項の規定は,商標権者又は専用使用権者が登録商標
の使用権を物権的権利として専有し,何人に対してもこれに基づく権利を
自ら行使できることを前提として,商標権者等の権利行使を容易ならしめ
るために設けられた規定であるから,独占的通常使用権者の損害について
これらの規定を類推適用することはできない
原告BFKは,自ら業として本件商標を使用しておらず,競合製品を販
売していない。それゆえ,商標法38条2項の適用がないことは明白であ
る。
原告らが一体として商標権を保持・使用していたという主張が同項
の適用を肯定する理由にならないことは前述のとおりである。
ウ原告大一商会の商標法38条2項に基づく請求が認められないこと
先に述べたように,原告らの間で本件金さんシリーズに係る独占的
商品化権の許諾があったという主張は誤りであり,原告大一商会は,
本件商標権に係る独占的通常使用権など有しておらず,原告大一商会
には損害賠償の請求適格がない。
仮に原告大一商会が本件商標権に係る独占的通常使用権を有すると
しても,先に述べたように原告BFKが本件商標権の使用権を専用し
ているという事実状態が存在するとはいえないから,原告大一商会に
ついても,本件商標権の使用権を専用しているという事実状態が存在
するとはいえない。
独占的通常実施権者の損害について商標法38条1~3項の規定を
類推適用することはできないから,原告大一商会は,商標法38条2
項の適用を受けることができない。
また,原告大一商会のパチンコ機「CR遠山の金さん」「CR遠山
の金さん~燃えろ桜吹雪~」は,被告商品と販売時期が重ならない上,
ゲーム性,スペック,映像内容等が異なり被告商品と競合しないから,
同項の適用を肯定する理由とならないこと,後者の「CR遠山の金さ
ん~燃えろ桜吹雪~」については,不具合により全品回収を目指すこ
ととなったから,被告商品の製造販売により売上げ減少などいかなる
損害も生じ得ないことは,前述のとおりである。
(4)争点4-8(被告商品の販売数量及び利益率)について
(原告らの主張)
ア原告らは,以下のとおり主張するほかは,計算鑑定の結果(販売数
量4万2993台,売上高157億9484万6000円,利益率●
省略●,貢献利益●省略●)を争うものではない。
イ計算鑑定書は,被告商品の売上高から控除すべき費用として,変動
費及び個別固定費を挙げている。しかし,著作権法114条2項及び
商標法38条2項の「利益の額」とは,売上高から変動費のみを控除
したもの(いわゆる「限界利益」)と解するべきであり,個別固定費は
控除されるべきではない。
ウ仮に個別固定費を控除するとしても,新型枠に対応するための投資
に係る減価償却費(製造)及び新型枠導入に係る消耗品費(製造)は
控除されるべきではない。
パチンコ製造メーカーは,一般に,おおよそ2年に1度のペースで
パチンコ台の枠を更新しているところ,このパチンコ台の枠は,個別
の機種のために製造されるものではなく,当該枠が採用されている期
間に製造される機種につき,共通して使用されるものである。すなわ
ち,本件において,被告商品からパチンコ台の新型枠が採用されたのだと
しても,それは,単に,被告サンセイにおけるパチンコ台の枠の更新のタ
イミングと,被告商品の製造のタイミングが偶然一致したにすぎず,仮に
被告商品が製造されなくとも,当然,被告サンセイは新型枠投資等が必要
であった。
したがって,新型枠投資等は「被告製品の製造販売に直接的に必要な固
定費」とは言えず,個別固定費として控除されるべきものではない。
エ仮に新型枠投資等を個別固定費として控除するとしても,被告商品
のための減価償却費及び消耗品費を算出するにあたっては,被告商品
以外を含めた平成21年度における総販売数量で按分するのではなく,
現時点までの新型枠を使用した被告サンセイの20機種(うち3機種
については,被告商品の新型枠を使用したものと,その他の枠を使用
したものがある。)の総販売数量(3機種については新型枠を使用し
たものの販売数量)によって按分すべきである。
オ計算鑑定書は,製品材料廃棄損を個別固定費として控除しているが,
著作権や商標権侵害による損害は,まさに当該被告商品を販売したこ
とによる損害であって,販売されなかった被告商品のための部材の調
達費用は,当該侵害行為とは関係のない費用である以上,かかる費用
は,「被告製品の製造販売に直接的に必要な固定費」とはいえず,個
別固定費として控除されるべきものではない。
カパチンコ台の部材は多岐にわたるが,その中でも特定の機種のため
だけに製造された部材というのは限られており,特に,部材費の中で
多くの割合を占めるコンピューター部品や液晶などは,一般的には他
の機種にも流用可能である。このような,他機種にも流用可能な部材
は,被告製品固有の部材ではないから,被告製品の販売が終了したと
しても廃棄する必要はない。計算鑑定書によれば,被告製品の製品材
料廃棄損として,●省略●という極めて大きな金額が計上されている
が,かかる金額は一般的なパチンコ機種の部材廃棄費用としては極め
て高額であって,これらの金額の中には他機種に流用可能な部材の廃
棄費用まで含まれていた可能性,あるいはもともと他機種に使用する
つもりで購入していた部材のうち,被告製品にも流用していたものや,
流用予定だったが被告製品から新枠が採用されたことにより流用でき
なくなったものをこの機会に廃棄し,その廃棄費用が全て含まれてい
た可能性が高い。
したがって,仮に,製品材料廃棄損として計上されている廃棄費用
に,コンピューター部品や液晶といった,他機種に使用可能な部材の
廃棄費用,あるいはもともと他機種に使用するつもりで購入していた
部材の廃棄費用が含まれているのであれば,当該費用は「被告製品の
製造販売に直接的に費用な固定費」とはいえないから,控除されるべ
きではない。
キ被告らによる材料費・試験研究費(開発)を追加控除すべきとの主
張は争う。
(被告らの主張)
ア被告商品の販売台数は4万2993台,売上高は157億9484
万6000円である。
被告らが被告商品の製造販売のために要した経費は,134億69
08万9797円を下らない。
したがって,被告らの得た利益は,23億2575万6203円を
超えない。
イ計算鑑定書は,材料費について,変動費であることは認めながらも,
その算入額については,被告商品の製造販売に係る金額の特定が困難
であることを理由に,平成21年度の製造原価報告書における材料費
を販売数量に応じて按分した額(●省略●)のみに限定している。
しかし,被告サンセイは,原価計算を実施しているのであるから,被
告製品に係る材料費については,これを安易に按分計算するのではなく,
原価計算関係書類に基づき算定すべきであり,それによればその金額は
少なくとも●省略●であることが特定できる。その結果,計算鑑定書の
算入額は,少なくとも,●省略●過少に算出されていることは明らかで
ある。
ウ計算鑑定書は,減価償却費(製造)について,新型枠分の新規投資に係
る減価償却費が個別固定費であることは認めながらも,その算入額につい
ては,新型枠分の投資に見合う減価償却費の全体額の特定が困難であるこ
とを理由に,平成21年度の製造に係る新規投資(新型枠分の新規投資を
含む)の減価償却費を,販売数量に応じて按分した額(●省略●)のみに
限定している。
しかし,新型枠分の新規投資に係る減価償却費は,按分によらずとも,
固定資産台帳で新型枠製造設備は特定した上でその減価償却費を集計する
ことにより特定することができ,その額は,●省略●である。
したがって,計算鑑定書の算入額は,少なくとも●省略●過少に算出さ
れている。
エ計算鑑定書は,開発費のうち試験研究費●省略●について,開発費の費
消により製品の販売を達成し収益を獲得できるか否か不確実であること,
型式検定試験に合格するかどうかは不確実であることを述べて,個別固定
費に該当しないとして,全部不算入としている。
本件では,計算鑑定書のいう試験研究費(開発)の中身は,計算鑑定書
11頁にあるように,●省略●
著作権法114条2項及び商標法38条2項の「侵害行為により得た利
益」の算定においては変動費及び個別固定費を控除の対象とすべきであり,
個別固定費とは,固定費のうち,本件製品の製造販売に不可避であり(不
可避性),発生額が正常であり(正常性),本件製品のための費用であるこ
とが明確(特定可能性)であるものをいう。
上記①~④は,会計取引を個別に判断・集計すれば,個別固定費の前記
要件(不可避性,正常性,特定可能性)を満たす。
まず,①については,専ら被告商品に用いられる液晶表示ソフト,液晶
画面用素材,CG等のために支出した費用であり(不可避性・特定可能
性),●省略●という発生額は,これらの外注費として正常である(正常
性)。
次に,②については,専ら被告商品に用いられる部品のために支出した
費用であり(不可避性・特定可能性),●省略●という発生額は,これら
の部品費として正常である(正常性)。
さらに,③については,専ら被告商品に用いられる映像,原盤及び著作
物,音声の使用権等のために支出した費用であり(不可避性・特定可能
性),●省略●という発生額は,これらの素材費として正常である(正常
性)。
また,④については,パチンコ機の販売には,保安通信協会の型式試験
に適合することが不可欠であることから,被告商品の製造販売において不
可欠の費用であり(不可避性・特定可能性),●省略●という発生額は,
申請料として正常である(正常性)。
それゆえ,①~④は,被告商品の製造ないし販売に直接必要な個別固定
費に該当するということができ,すべて経費として控除されるべきである。
仮に,全額の算入が認められないとしても,被告製品の最終的な開発機
種コードにより集計された●省略●については,経費として控除すべきで
ある。
オ原告らによる,個別固定費の全部又は一部を控除すべきでないとの主張
は争う。
(5)争点4-9~4-10(原告著作物及び原告商標の寄与率)につい

(原告らの主張)
被告らは著作権と商標権を一体として侵害しているのが実態である。
そして,著作権侵害に基づく損害賠償責任も商標権侵害に基づく損害賠
償責任も根拠規定は不法行為なのであり,損害賠償額の認定にあたって
は,著作権と商標権を一体として侵害する不法行為として把握しなけれ
ばならない。
被告らの行為は,被告標章と被告映像を複合的に利用することによっ
て,原告らの著作権と商標権を一体として侵害した不法行為であると端
的に把握すれば,商標権侵害と著作権侵害による寄与率は50%を下ら
ない。
著作権侵害と商標権侵害を個別にみても,次のとおりである。
被告映像のうち,著作権侵害部分を仮処分決定の範囲に限定して考え
てみても,同映像部分は,「リーチ」時や「白州ボーナス時」など重要
な局面で流れる映像であり,被告映像のうちもっとも特徴的かつ重要な
シーンを構成しているから,単純にその時間的割合で寄与率を判断でき
るものではない。
近時のパチンコ業界においては,高い顧客吸引力を有する有力コンテ
ンツとタイアップすることが非常に重要であり,商品名にタイアップ機
であることが一瞥して分かるような商品名を付けることは必須である。
被告標章は被告商品の売行きに大きく寄与したことは明らかであり,そ
の寄与率は高い。
(被告らの主張)
ア被告商品は,原告東映の著作物の複製ではなくオリジナル作品であり,
仮処分決定が著作権侵害と判断した映像部分をその一部分として利用して
いるにすぎないから,損害額の算定にあたっては,当該映像部分の寄与率
を考慮すべきである。
この点につき,まず,被告商品の液晶画面に表示される映像(被告映像)
自体,被告商品の一部分に過ぎず,被告商品の特徴は,被告サンセイ独自の
「ギガスペック」と呼ばれる方式を採用することで,遊技中一時的に大当り
の発生頻度を劇的に増大させた点にあることを考えると,被告映像の寄与率
は極めて小さい。
さらに,仮処分決定が著作権侵害と判断した映像部分が表示される時間は,
遊技時間全体のうち多くとも約0.044%であるから,被告映像における
当該映像部分の寄与率は0.044%以下である。
加えて,被告映像は,被告らが,オリジナルの脚本を作成し,新たに映像
を撮り下ろしたものであり,上記映像部分についても被告らの創作性が付加
されていることを考慮すると,原告東映の寄与率はさらに小さいものとなる。
それゆえ,被告商品における原告東映の著作権の寄与率は,大きく見積も
っても0.01%程度である。
イ本件では,原告商標は,原告東映やその従業員の造語ではなく,明治
時代中期から知られている著名な人物名であり,遠山金四郎を題材とす
る無数の作品があり,原告商標の顧客吸引力に対する原告東映の寄与は
少ない上,そもそも自他商品の識別力が微弱である等の事情に加え,①
本件パチンコ機の特徴はギガスペックの採用にあること,②被告商品の
取引先は全てパチンコホール又は販売代理店(代行店)であり,専門の
業者は,商品に付された標章よりも,当該商品の品質・価格等に着目し
て購入するから,標章の顧客誘引力は小さいこと,③パチンコ機の取引
は厳格な風俗営業関係行政の下でなされるから,上記業者による出所混
同の可能性は限りなくゼロに近いこと,④被告らによる営業努力が被告
商品の売上に寄与したこと,⑤原告大一商会のパチンコ機「CR遠山の
金さん」は,平成20年12月に販売開始後,実質的には平成21年1
月をもってその販売を終了しており,形式的にみても平成21年4月を
もってその販売を終了しており,販売中も特に人気の高かった機種とま
ではいえず,原告商標が,原告大一商会のパチンコ機における使用を通
じてパチンコ機の取引者・需要者の間で確たる信用ないし顧客誘引力を
獲得していたとはいえないこと等の事情に鑑みれば,被告らが被告商品
の販売により得た利益に対する被告標章の寄与率は,限りなくゼロに近
く,大きく見積もっても1%程度である。
(6)争点4-11(弁護士費用)について
(原告らの主張)
原告らの損害の一部を成す弁護士費用は,1億8000万円を下らな
い。
(被告らの主張)
争う。
第5当裁判所の判断
1争点1(著作権侵害の成否)について
(1)映画の著作物における創作性・類似性の判断手法について
ア創作性の判断手法
著作権法上,映画の著作物についての定義規定はないが,同法2条3項
で「この法律にいう『映画の著作物』には,映画の効果に類似する視覚的
又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されてい
る著作物を含むものとする。」とされているから,「視覚的又は視聴覚的
効果を生じさせる方法で表現され」ており,かつ,「物に固定され」てい
る「著作物」であれば,映画の著作物ということができる。
本件において,原告が著作権侵害を主張する著作物(原告著作物)は,
原告松方映像6-1,原告松方映像2-22,原告松方映像(女ねずみ)
2-1の3つである。これらは,いずれも視聴覚的効果を生じさせる方法
で表現され,かつ,テレビドラマ映像として映像媒体に固定され,それぞ
れの映像を全体としてみれば創作性が認められ,著作物といえるから(甲
52の1,55,56),映画の著作物ということができる。
原告らは,被告映像と原告著作物で類似性を有する構成要素(ストー
リー構成,シーン映像,衣装等)を取り出し,その類似性を主張する。
著作物の創作的表現は,様々な創作的要素が集積して成り立っているも
のであるから,原告作品と被告作品の共通部分が表現といえるか否か,ま
た表現上の創作性を有するか否かを判断する際に,その構成要素を分析し,
それぞれについて,表現といえるか否か,また表現上の創作性を有するか
否かを検討することは,有益であり,かつ必要なことであって,その上で,
作品全体又は侵害が主張されている部分全体について,表現といえるか否
か,また表現上の創作性を有するか否かを判断することは,正当な判断手
法ということができる(知財高裁平成24年8月8日判決・判時2165
号42頁[釣りゲーム事件])。
そこで,原告著作物について,その構成要素について検討することとす
るが,その際,原告著作物はそれとは別個に観念される脚本や音楽とは別
個の著作物と観念され,それらの二次的著作物と解されるから(著作権法
16条),原著作物と共通の構成要素部分については除外して,二次的著
作物において新たに付加された構成要素について検討すべきである。
また,この点に関連して,被告らは,遠山金四郎が片肌を脱ぐ演技は,
俳優の松方弘樹が,独自に研究研鑽を重ねて創出したものであり,俳優の
演技に関する権利は,オリジナルなものであれば,当該俳優に属人的に帰
属しており,俳優に著作隣接権が認められていることに照らすと,当該演
技が固定された映画の著作物の著作権侵害の判断においては,俳優に属人
的に帰属する演技に係る創作的表現の共通性を基に判断すべきではない,
などと主張する。
しかし,実演家である松方弘樹の実演をどのような演出,美術,カメラ
ワークの下で録画し,映像として表現していくかについては,実演家の演
技が映像表現に直結しているわけではなく,映画の著作物の著作者(著作
権法16条)が関与しており,著作者が映画の著作物の製作に参加するこ
とを約束しているときは,映画製作者に著作権が帰属するものである(同
法29条1項)。このように,実演家が考案した演技であっても,これを
当該映画における演出,美術,カメラワークの下で映像化した場合には,
当該映画自体については,映画製作者が著作権を有するものであり,本件
において,原告東映は,松方弘樹の実演の映像を含む原告松方映像6-1
全体について著作権を有するものである。
映画の著作物の著作権は,その創作的な表現を考案したのが当該映画の
著作物の著作者(例えば監督)であるか,それ以外の,例えば俳優,助監
督,美術,大道具,小道具,衣装などの関与者であるかを問わず,映画製
作者に帰属するのであって,撮影担当者の考案した(最終的に監督の了解
を経た)カメラワークを創作性の判断において特に除外しないのと同様,
俳優の考案した(最終的に監督の了解を経た)演技を創作性の判断から除
外する必要はない。
前記のとおり,原作や脚本に由来する部分など,映画の著作物が二次的
著作物となる場合において原著作物に由来する部分については映画製作者
の著作権は及ばないが(著作権法16条),映像を離れて実演家の演技に
著作権が発生するわけではないから,原作者や脚本家のような原著作者の
権利が実演家に留保されることはない。
被告らの主張は採用できない。
イ類似性の判断手法
被告映像が原告著作物に類似するか否かは,原告らが侵害を主張する被
告映像とそれに対応する原告著作物の部分について検討する必要がある。
たとえ,原告著作物が全体としては著作物性を有するとしても,原告ら
がその侵害を主張する部分について表現上の創作性が認められなければ,
著作権侵害は成立しない。
すなわち,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するもので
あるから(同法2条1項1号参照),アイデアなど表現それ自体でない部
分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有する
にすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらない(最高裁平成13年6
月28日判決・民集55巻4号837頁[江差追分事件]参照)。
そこで,被告映像と原告著作物との間で同一性を有すると主張する部分
(侵害を主張する部分)が表現上の創作性がある部分といえるか,創作性
のある部分について,被告映像から原告著作物の本質的特徴を感得できる
か(類似性)について,以下,原告著作物の構成要素に即して検討する。
(2)被告映像と原告著作物の類似性
ア被告金さん物語映像の全体のストーリー構成の類似性について
原告らは,被告金さん物語映像の構成は,原告松方映像6-1の物語の
構成と共通のストーリー構成をしているところ,全体のストーリー構成に
は原告東映の創作性が表れていると主張する。
しかし,原告松方映像6-1のストーリー自体は,脚本(甲121)に
由来するものであって,二次的著作物である原告松方映像6-1の創作性
ある表現とはいえない。
また,原告らの主張するストーリー構成の類似は,概要,「北町奉行で
ある遠山金四郎が,市井の一般人(金さん(金次))に身をやつして悪事
を秘密裏に探り出し,事件の真相と黒幕を突き止める。金さんが悪党の屋
敷に乗り込み,立ち回りの途中で自らの肩の桜吹雪の刺青を見せる。北町
奉行所のお白州で,悪事をしらばっくれる悪党に対し,遠山奉行が,片肌
脱いで桜吹雪の刺青を見せつける。悪党は驚愕し,観念する。極刑を言い
渡した遠山奉行は,「これにて一件落着」と言う。」というものであるが,
このストーリー構成は,昭和32年の舞台「遠山桜江戸ッ子奉行」(乙
1),昭和44年の舞台「いれずみ判官遠山の金さん」(乙2),昭和3
6年の漫画「遠山金四郎」(乙3)にも同様のストーリー構成がみられ,
いわゆる遠山金四郎ものによくあるアイデアの類似にすぎず,創作性ある
表現の類似とはいえない。
イ立ち回りシーンの類似性について
(ア)主要な登場人物
原告らは,原告松方映像6-1の立ち回りのシーンと,被告金さん物
語映像No.31~No.33及び被告立ち回りリーチ映像について,
「主要な登場人物として松方弘樹演じる金さんが登場する」ことを類似
点と主張する。
しかし,遠山金四郎が主要な登場人物であること,松方弘樹が金さん
(遠山金四郎)を演じることは原告松方映像6-1の創作性ある表現と
はいえず,創作性ある表現の類似とはいえない。
(イ)場面・セット
原告らは,「悪党達が密談を行っている部屋及び当該部屋に隣接する
庭が,主要な場所となる」こと,「この庭は,建物や塀等に囲まれた内
庭のようになっている」ことを類似点と主張する。
しかし,このような設定上の抽象的な表現のみでは,創作性ある表現
の類似とはいえない。
(ウ)衣装等
原告らは,「金さんは,江戸の町人の格好をした上,頬かむりをして
いる。金さんは,悪党共の密談の場を暴きに来たにも関わらず,手ぶら
のままであり,また特段防具なども身につけず,無防備な格好をしてい
る」ことを類似点と主張する。
しかし,遠山金四郎が江戸の町人のような格好をした上で頬被りをし,
手ぶらで防具を身につけていないという表現は,昭和29年の「鉄火奉
行」,昭和30年の「次男坊判官」,昭和32年の「勢揃い桃色御殿」,
昭和56年の「江戸を斬るⅥ」などにも見られた表現であり(弁論の全
趣旨・被告第1準備書面24,71頁),創作性ある表現の類似とはい
えない。
もっとも,原告松方映像6-1の立ち回りシーンとこれに対応する被
告映像の具体的映像表現を対比するに当たり,遠山金四郎の衣装が類似
していることは,その類似性を高める要素となっている。この点は後記
(エ)で判断するが,少なくとも衣装の類似だけでは創作性ある表現の類
似とはいえない。
(エ)ストーリー展開・台詞・演技等
a原告らは,「悪党達が密談を行っている部屋に隣接する庭に,金さ
んが頬被り姿で登場する。敵に囲まれる。悪党達は家来達に対し,金
さんの殺害を命じる。金さんは日本刀を抜き身にした数多くの家来達
に囲まれ,実際に襲われるが,最初は素手で数人の家来達を薙ぎ倒
す。」ことが類似点と主張する。
しかし,ストーリー自体は,脚本(甲121)に由来するもので,
原告松方映像6-1の創作性ある表現とはいえないことは前記のとお
りである(甲121のシーン52[B17~18頁]に上記場面に相
当する記載がある。)。
そして,原告らは,類似性の根拠となるべき,映画の著作物におい
て新たに付加された個々の映像表現(カメラワーク等)についてそれ
以上具体的に主張していないから,原告東映の創作性ある表現の類似
があるとは認められない。
b原告らは,「(金さんが)叱るように『静かにしろい,静かに
よぉ!』との台詞を言い,家来達を黙らせる。江戸言葉で決め台詞を
威勢よく言いながら,片肌を脱ぎ,肩から肘にかけてびっしりと彫ら
れた桜の刺青を見せる。」ことが類似点と主張する。
ストーリー自体は脚本(甲121)に由来するものであるし,台詞
は脚本(甲121)とは一部表現が異なる部分はあるものの(例えば,
原告松方映像6-1の「静かにしろい,静かによぉ!」との台詞は,
脚本(甲121・B17頁)には存在しない。),その程度の差異に
よって,原告松方映像6-1の台詞に創作性があるものとは認められ
ない。
しかし,具体的な映像表現として,原告松方映像6-1の立ち回り
の桜吹雪披露シーンと,被告金さん物語映像No.31の桜吹雪披露
シーン及び被告立ち回りリーチ映像とを,カメラワーク,アングル,
カット,遠山金四郎の衣装,松方弘樹の演技など,両映像から受ける
総合的な印象において対比すると,両映像の与える総合的な印象は相
当に類似している。
特に,桜吹雪の刺青を見せる際に,①まず身体右側を画面前に向け,
右腕を右袖の中に入れ,②身体右側を画面前に向けた姿勢で,右手
を開いた状態で右手の甲が外になる向きで,右手を右襟元から出し,
そのまま右手を下ろし(被告金さん映像No.31の桜吹雪披露シー
ン(甲49の1)及び被告立ち回りリーチ映像(甲50)においては,
下ろした右手を拳にしているか否かは画面上明らかでない。),③左
後方を振り返りながら,右腕を振り上げ,右肩及び右腕全体を着物か
ら出し,前を向きながら,右腕を振り下ろして片肌を脱ぎ,右肩の桜
吹雪の刺青を披露する,④人物(金さん)の背景には,建物の外壁及
び窓が映されており,人物の衣装は着流しに頬被りをしており,カメ
ラワークは,終始人物を中心に捉えている,という点は,見る者に相
当強い印象を与える映像であり,この点の一致は,両者の与える印象
の類似性に強い影響を与えている。
これらの映像表現は,脚本を映画の著作物に翻案する過程において
新たに加えられた創作的な表現であり,原告東映の保有する原告松方
映像6-1の著作権によって保護されるべき創作性ある表現の類似と
いえる。
「右手を右袖に入れ,襟元から出して右の片肌を脱ぐ」という動作
は,他の映像表現においても見られるものであるが(乙10~22,
弁論の全趣旨・被告第1準備書面77~80頁),上記の4つの特徴
を兼ね備えた特徴的な映像表現が,本件松方作品製作前に存在してい
た証拠はない。乙8,9は,平成12年12月に松方弘樹が御園座で
行った芸能生活40周年記念公演「遠山の金さん-新しい門出-」に
おける演技であり,平成6年6月9日に放映された(甲118)原告
松方映像6-1よりも後のものであるから,原告松方映像6-1の上
記表現の創作性の判断に影響を与えるものではない。
c原告らは,「その後,本格的な立ち回りが始まる。金さんは,途中
で悪党の1人が使っている日本刀を奪い,峰打ちをするために刀を返
す。この際,金さんの顔と反対に返される刀との双方が映るような構
図で撮影されている。右手と左手を離して刀を握っている。」ことを
類似点と主張する。
刀を峰に返すこと自体は脚本(甲121)に由来するものであるが,
原告らの指摘するカメラワークは,映画の著作物の製作過程で新たに
付加された映像表現である。しかし,この程度の類似では,原告松方
映像6-1の創作性ある表現の類似とはいえない。右手と左手を離し
て刀を握っていることも,創作性ある表現の類似とはいえない。
d原告らは,「(金さんが)悪党を次々と倒し,悪党を追い詰めてい
く。悪党は峰打ちされているだけで,死ぬわけではないが,皆峰打ち
をされると倒れ込む。また,迫力を示すために,峰打ちで叩く効果音
も,実際の刀で切ったとき(の効果音)と同様のものが用いられてい
る。金さんは切りつけた後,その余韻を感じる恍惚の表情を一瞬見せ
る」ことを類似点と主張する。
峰打ちされた悪役が倒れ込むことや効果音の選択はありふれたもの
で,映像表現としてみても,創作性ある表現の類似とはいえない。
金さんが切りつけた後,その余韻を感じる恍惚の表情を一瞬見せる
点は,映画の著作物の製作過程で松方弘樹の演技によって新たに付加
された映像表現であるが,創作性ある表現の類似とまではいえない。
e原告らは,このほか,「金さんが,庭から建物に上がり込み,悪党
を追い詰める点」,「『御用だ,御用だ!』と多くの灯された提灯を
持った役人が叫ぶ点」,「金さんが役人に見つからないようにその場
を去る点」を類似点と主張するが,いずれも創作性のある表現とはい
えない。
ウお白州シーンの類似性について
(ア)登場人物
原告らは,原告松方映像6-1のお白州のシーンと,被告金さん物語
映像No.40~No.45及び被告白州リーチ映像との対比について,
「松方弘樹演じる遠山奉行が登場する」ことを類似点と主張する。
しかし,遠山奉行が登場すること,松方弘樹が「遠山奉行」を演じる
ことは原告松方映像6-1の創作性ある表現とはいえないから,創作性
ある表現の類似とはいえない。具体的な演技,カットの類似性について
は,後記(エ)で判断する。
(イ)場面・セット
原告らは,「場面は,遠山金四郎が北町奉行を務める北町奉行所。お
白州の場は,奉行所の建物内の高座と建物外の玉砂利敷の庭に分かれ,
その間は階段でつながっている。建物内の高座には遠山奉行が,玉砂利
敷の庭には筵が敷かれ,悪党らと証人が座っている。遠山奉行から見て,
正面に悪党らが,正面右側に証人等が座っている」こと,襖の上部に
「破邪顕正」(被告白州リーチ映像)又は「至誠一貫」(原告松方映像
6-1)という四字熟語の書かれた額があること,襖の前に侍が2人い
ることを類似点と主張する。
「北町奉行所のお白州の場面を設け,お白州の場は,奉行所の建物内
の高座と建物外の玉砂利敷の庭に分かれ,建物内の高座には遠山奉行が,
玉砂利敷の庭には筵が敷かれ,悪党らと証人が座っている。遠山奉行か
ら見て,正面に悪党らが座っている」という表現,襖の上に「破邪顕
正」等の言葉の書かれた額があるという表現は,昭和56年の「江戸を
斬るⅥ」,昭和30年の「次男坊判官」,昭和29年の「鉄火奉行」な
どにも見られた表現であり(乙34,35,弁論の全趣旨・被告第1準
備書面30,72頁),原告松方映像6-1の創作性ある表現の類似と
はいえない。
「遠山奉行から見て,正面右側に証人等が座っている」点も,ありふ
れた表現であって創作性ある表現の類似とはいえない。
「襖の前に侍が2人いる」点は,昭和56年の「江戸を斬るⅥ」にも
類似の表現が見られ(乙34),ありふれた表現であって創作性ある表
現の類似とはいえない。
(ウ)衣装等
原告らは,史実と異なり,遠山奉行が紺色の長裃を着用していること,
遠山奉行が着ている長裃に「丸に三引」(円の中に横三本線)の家紋が
入っていることが,類似点であると主張する。
しかし,遠山奉行が長裃を着用していること,長裃に「丸に三引」の
家紋が入っていることは,昭和28年の「金さん捕物帖謎の人形師」,
昭和30年の「次男坊判官」,昭和59年の「ねずみ小僧怪盗伝」,昭
和32年の「勢揃い桃色御殿」,昭和33年の「大暴れ東海道」などに
も見られた表現であり(弁論の全趣旨・被告第1準備書面31,73~
76頁),原告松方映像6-1の創作性ある表現の類似とはいえない。
原告松方映像6-1の衣装と,被告金さん物語映像No.40~No.
45及び被告白州リーチ映像の衣装は,紺地に白の家紋が入っている点
で,上記の各映像のどれにも増して酷似していることは確かであるが,
衣装の類似だけであれば,原告松方映像6-1の創作性ある表現の類似
とまではいえない。
(エ)ストーリー展開・台詞・演技
a原告らは,要旨「『北町奉行・遠山左衛門尉様,ご出座~』との掛
け声がかかる。真ん中の襖が開き,遠山奉行が登場する。遠山奉行が
『一同のもの,面を上げい』と言うと,悪党らと,その右側にいる証
人はゆっくりと正面を見る。遠山奉行が画面に大写しにされ,『で,
調べによれば……』と言い,吟味を開始する。否定する悪党ら。にや
け顔の悪党。証人が悪党の悪行を訴えるのに対して,悪党は悪事をし
らばっくれ,口々に騒ぎ立てる」といった点を類似点と主張する。
しかし,その大半は脚本(甲121)に由来するもので原告松方映
像6-1の創作性ある表現とはいえない。また,原告松方映像6-1
と被告金さん物語映像No.40~No.45及び被告白州リーチ映
像を対比すると,原告松方映像6-1では,殺人事件の詮議となって
いるのに対し,被告白州映像では幕府転覆の企ての詮議となっている
ほか,原告松方映像6-1では,悪党らが「確たる証拠を出せ」等と
騒ぎ立てるのに対し,被告白州リーチ映像では,悪党らは,「怪しい
のはあいつだ!」「金次の野郎を出しやがれ」と金次の出頭に絞って
騒ぎ立てている。このように両者は詮議の内容や悪党の発言内容が異
なっており,両映像が台詞の一部や脚本に表れないカメラワーク,ア
ングル,カット等において類似していることを考慮しても,原告松方
映像6-1の創作性ある表現の類似とまではいえない。
b被告金さん物語映像No.40の桜吹雪披露シーンについて
原告らは,要旨「遠山奉行が直前とは打って変わった江戸言葉で啖
呵を切りながら,長裃を蹴って前ににじり寄り,片肌脱いで桜吹雪の
刺青を見せつけ,悪党による悪事を全て自分の眼で確認していること
を明かし,悪党をにらみつける」といった点を類似点と主張する。
ストーリー自体は脚本(甲121)に由来するものであるが,具体
的な映像表現として,原告松方映像6-1のお白州での桜吹雪披露
シーン(甲52の1)と,被告金さん物語映像No.40の桜吹雪披
露シーン(甲49の1)及び被告白州リーチ映像(甲50)とで,カ
メラワーク,アングル,カット,遠山金四郎の衣装,松方弘樹の演技
など,両映像から受ける総合的な印象を対比すると,両映像の与える
総合的な印象は相当に類似している。
特に,原告松方映像6-1のお白州での桜吹雪披露シーン(甲52
の1)及び被告金さん物語映像No.40の桜吹雪披露シーン(甲4
9の1)において,桜吹雪の刺青を見せる際に,①まず身体右側を画
面前に向け,右腕を右袖の中に入れ,②身体右側を画面前に向けた
姿勢で,右手の5本の指を開いた状態で右手の甲が外になる向きで,
右手を右襟元から出し,そのまま右手を下ろし(被告金さん映像No.
40の桜吹雪披露シーン(甲49の1)においては,下ろした右手を
拳にしているか否かは画面上明らかでない。),③その後,左後方を
振り返りながら,右腕を振り上げ,右肩及び右腕全体を着物から出し,
前を向きながら,右腕を振り下ろして片肌を脱ぎ,右肩の桜吹雪の刺
青を披露する,④人物(遠山奉行)の背景には,襖の不規則な斜め縞
模様が映されており,人物の衣装は裃であり,カメラワークは,終始
人物を中心に捉えている,という点は,見る者に相当強い印象を与え
る映像であり,この点の一致は,両者の与える印象の類似性に強い影
響を与えている。
これらの映像表現は,脚本を映像化する映画の著作物の製作過程に
おいて新たに加えられた創作的な表現であり,原告東映の保有する原
告松方映像6-1の著作権によって保護されるべき創作性ある表現の
類似といえる。
「右手を右袖に入れ,襟元から出して右の片肌を脱ぐ」という動作
は,他の映像表現においても見られるものであるが(乙27~36,
弁論の全趣旨・被告第1準備書面81~83頁),上記の4つの特徴
を兼ね備えた特徴的な映像表現が,本件松方作品製作前に存在してい
た証拠はない。
c被告白州リーチ映像の桜吹雪披露シーンについて
原告松方映像6-1のお白州での桜吹雪披露シーン(甲52の1)
及び被告白州リーチ映像の桜吹雪披露シーン(甲50の1)は,桜吹
雪の刺青を見せる際に,①まず身体右側を画面前に向け,右腕を右袖
の中に入れ,③その後,左後方を振り返りながら,腰付近から右腕を
振り上げ,右肩及び右腕全体を着物から出し,前を向きながら,右腕
を振り下ろして片肌を脱ぎ,右肩の桜吹雪の刺青を披露する,④人物
(遠山奉行)の背景には,襖の不規則な斜め縞模様が映されており,
人物の衣装は裃であり,カメラワークは,終始人物を中心に捉えてい
る,という点で類似している。
しかし,被告白州リーチ映像においては,①遠山奉行が右腕を右袖
の中に入れた後,画面がホワイトアウトし,次の場面では③遠山奉行
は腰付近から右腕を振り上げ,右肩及び右腕全体を着物から出し,右
腕を振り下ろしており,原告松方映像6-1にあった,②身体右側を
画面前に向けた姿勢で,右手を開いた状態で右手の甲が外になる向き
で,右手を右襟元から出し,そのまま右手を下ろした後,右手を拳に
する,という特徴的な動作が画面上に表現されていない。
この点は,他の3点の特徴とあいまって,見る者に相当強い印象を
与える映像表現であったところ,この点が再現されていない被告白州
リーチ映像は,原告松方映像6-1の創作性ある表現の類似とまでは
いえない。
d原告らは,要旨「お白州にいる悪党は驚愕し,その後観念する。そ
の後,悪党らに打ち首等の極刑を言渡し,悪党等を引っ立てる。最後
に,遠山奉行は『これにて一件落着』と言う」といった点を類似点と
主張する。
しかし,ストーリー自体は脚本(甲121)に由来するものであり,
映像表現としてみても,創作性ある表現の類似とまではいえない。
エ被告掛け声演出について
原告らは,被告掛け声演出は,原告松方映像6-1のお白州シーンにお
いて松方弘樹演じる遠山奉行の出す「おうおうおう!」という掛け声と類
似すると主張する。
しかし,被告掛け声演出には,原告松方映像6-1において掛け声と一
体として映像化されていた松方弘樹演じる遠山奉行の表情やカメラワーク
等が存在しないのであり,両音声がその台詞のみならず台詞回しにおいて
も類似するところがあることを考慮しても,創作性ある表現の類似とはい
えない。
オ被告くのいちリーチ映像について
原告らは,原告松方映像6-1に登場する池上季美子演じる(甲12
1)「お紺」と,被告くのいちリーチ映像に登場する生稲晃子演じる「お
蝶」とは,「くのいち(女忍者)」の格好をして登場する点,密偵として
悪党等の悪事に関する情報を遠山奉行に伝える役目を持っている点,黒い
装束を基本とし,頬被りに赤い布をねじりこみ,服の裏地に赤い布を配し
た姿格好をしている点で類似すると主張する。
お紺がくのいちであり密偵であるという設定自体は,脚本(甲121)
に由来するもので,原告松方映像6-1の創作性ある表現の類似とはいえ
ない。
頬被りに赤い布をねじりこみ,服の裏地に赤い布を配した姿格好をして
いる点も,昭和59年の「ねずみ小僧怪盗伝」にも見られるもので(乙3
8),怪盗の衣装をくのいちの衣装に採用したことはアイデアであって,
原告松方映像6-1の創作性ある表現の類似とはいえない。
カ被告プロモーション映像について
原告らは,被告プロモーション映像にも,原告松方映像6-1との類似
点があると主張するが,それ以上に具体的な映像の対比をしないから,創
作性ある表現の類似があるとは認められない。
キお白州シーンにおける証人の懇願について
原告らは,原告松方映像2-22と被告白州リーチ映像が,要旨「悪党
らが真っ向から自らの嫌疑について否定するため,証人は,決定的な証拠
を提出する意味で目撃証人である金さんを呼び出そうと考えるに至ってい
るという点,困った上で懇願するように遠山奉行に上申をしている点,そ
の訴えを聞いた悪党らが開き直って,むしろ金さんをお白州に呼ぶように
騒ぎ立てる点」等において類似すると主張する。
しかし,両映像における具体的な台詞等は異なっており,創作性ある表
現の類似とまではいえない。
クお白州シーンにおける遠山奉行の衣装について
原告らは,被告映像と原告松方映像(女ねずみ)2-1とは,遠山奉行
が紺色の長裃(丸に三本線の家紋)の下に灰色基調で一部花柄の襦袢を着
ている点で類似すると主張する。
しかし,この程度では,衣装による表現に創作性を認めることはできず,
創作性ある表現の類似とはいえない。
ケ小括
(ア)上記検討によれば,原告松方映像6-1と被告映像の共通部分のう
ち,立ち回り中及びお白州での桜吹雪披露シーンの表現については表現
上の創作性が認められる。
他方,被告映像には,立ち回りに至るまでのストーリーが映像表現を
含めて大きく異なっている。
具体的には,原告松方映像6-1の,脚本(甲121)でいうシーン
1から51,53に対応する映像は被告映像に存在しない。
また,被告映像のうち,被告金さん物語映像でいうNo.0~No.
30に対応する映像は,原告松方映像6-1に存在しない(甲49の
1・2)。
創作的表現において類似する部分は,両映像におけるいわばクライ
マックスに相当する部分であって,ストーリー上も重要な部分であり,
そうであるからこそ,被告立ち回りリーチ映像,被告白州リーチ映像に
おいて抜き出されているものと考えられる。
しかし,類似部分と非類似部分の分量の差を考えると,被告映像全体
が原告松方映像6-1全体の翻案であると判断することはできない。
(イ)本件において著作権侵害が認められるのは,一まとまりとしての立
ち回りでの桜吹雪披露シーン(原告松方映像6-1の0:37:47付
近から0:37:56付近まで,被告金さん物語映像のNo.31の0
0:39付近から00:47付近まで,被告立ち回りリーチ映像の0
0:33付近から00:40付近まで)及びお白州での桜吹雪披露シー
ン(原告松方映像6-1(甲52の1)の0:47:50付近から0:
48:05付近まで,被告金さん物語映像(甲49の1)のNo.40
の00:24付近から00:39付近まで)に限られるというべきであ
る。
原告松方映像6-1における立ち回り中及びお白州での桜吹雪披露
シーンと,これと対応する被告映像の当該部分を対比すると,被告映像
の上記部分は,俳優の演技,人物の背景,人物の衣装,カメラワークを
含めて,原告松方映像6-1の上記部分の表現の本質的特徴を直接感得
させるものであると認められる。
そして,上記部分に限っていえば,被告映像において原告松方映像6
-1から新たに加えた創作的表現があるとは認められないから,被告映
像のうち上記部分は,原告松方映像6-1の対応する部分を有形的に再
製したものであって,複製したものと認められる。
(なお,原告松方映像2-22,原告松方映像(女ねずみ)2-1につ
いては,被告映像との間に創作性ある表現の類似は認められず,被告映
像がこれらの複製ないし翻案であるとは認められない。)
(3)依拠性について
ア被告らは,被告映像は被告らが独自に創作した原作に基づき映画化した
ものであり,原告著作物に依拠したものではないと主張する。
イ本件松方作品は,昭和63年から平成10年にかけて全202話(訴状
9頁,甲12・4頁による。甲118・3~6頁によれば全218話)が
放映され,その視聴率は平均14.0%,最大21.9%に及び,地上波
のローカル局やCS放送で再放送もなされている(甲12,13,27,
118)。
このことからすれば,被告らにおいても本件松方作品にアクセスしてい
たことが推認される。
そして,被告映像において,本件松方作品と同じく松方弘樹が遠山金四
郎を演じ,かつ,被告映像と原告松方映像6-1とは,創作性ある表現と
は認められないものの,別紙比較対照表1のとおり,桜吹雪披露シーン以
外のストーリー,場面・セット,衣装(史実と異なる「丸に三引」),桜
吹雪の刺青の柄等においても類似している。
以上によれば,被告映像は,原告松方映像6-1に依拠して製作された
ものと認めるのが相当である。
ウ被告らは,周知の遠山金四郎の物語を参考にして脚本を作成し,時代劇
等によく用いられるセット,小道具,衣装等を利用し,松方弘樹を主演に
起用すれば,概ね本件松方作品のような作品となり,本件松方作品と別個
独立に遠山金四郎を題材とする映像作品が作成可能であったと主張するが,
上記の多数の類似点に照らすと,被告映像が本件松方作品と独立に創作さ
れたとは到底認め難い。
(4)以上によれば,被告映像の桜吹雪披露シーンは原告松方映像6-1の桜
吹雪披露シーンの複製であり,被告映像の収載された被告商品の製造は原告
東映の複製権(著作権法21条)を侵害し,被告商品の販売や被告部品の交
換又は提供は原告東映の頒布権(同法26条)を侵害するものと認められる
(原告らは頒布権侵害を明示して主張してはいないが,その請求する損害の
内容からみて頒布権侵害を主張する趣旨であると解するのが相当である。)。
2争点2(商標権侵害の成否)について
(1)争点2-1(被告標章を商標的に使用したといえるか)について
ア被告商品に被告標章が付されていることは争いがない。
イ被告らは,「名奉行金さん」は,遠山金四郎の作品・物語を題材とする
タイアップ機であることを表すために用いられたものである,被告商品に
は,被告標章とともに,被告サンセイの商標として著名な「Sansei
R&D」の文字が付されている,被告標章被告商品に内蔵された被告映像
の題号というべきである,などとして,被告標章は自他識別機能を果たす
態様で商標として使用されていないと主張する。
しかし,甲45~47,53,64,93,131,166,167に
よれば,被告標章は,被告商品に内蔵された被告映像の題号(甲41~4
4参照)を離れて,パチンコ機である被告商品の商品名を示す標章として
被告商品に付され,また被告商品に被告標章を付したものが譲渡され,商
標的に使用(商標法2条3項1号,2号)されていることは明らかである。
ウ被告らが被告標章を商標的に使用していることは,被告サンセイが,平
成20年5月14日,「名奉行金さん」と標準文字で表記した標章を,指
定商品を第28類「遊戯用器具」として商標出願し,平成21年2月6日
登録を受けていたこと(なお,その後,この商標は原告商標に類似してい
るとして無効が確定した。甲97,98,116)からも明らかである。
(2)争点2-2(原告商標と被告標章の類否)について
ア商品の同一性
本件商標権の指定商品は,第28類「遊戯用器具」を含み,遊戯用器具
(パチンコ機)である被告商品は,本件商標権の指定商品と同一である。
イ原告商標
原告商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字で表記したものであり,
一連に表記されているため,「トオヤマノキンサン」との称呼が生じる。
遠山金四郎は,江戸時代後期に江戸町奉行等を歴任した実在の人物であ
るが,遅くとも明治時代中期より歌舞伎,小説,映画,テレビ時代劇を通
じて,「遠山の金さん」などと称呼されて大衆に親しまれており,下情に
通じた名奉行という人物像が広く一般に認識されている(甲68~91,
98)。そうすると,原告商標からは,「歴史上の人物である遠山金四
郎」,及び時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金四
郎」の観念が生じる。
ウ被告標章
被告標章は,「CR松方弘樹の」,「名奉行金さん」という筆書きの字
体が概ね2段にわたって配され,「CR」の文字は「松」の約2分の1の
大きさで,「松」の左に縦書きで配され,その右に「松方弘樹の」の文字
が横書きに配され,その下に,「名奉行」の文字が,「松」の縦横約2倍
の大きさで横書きに配され,「行」の右に「金」の文字が「行」の縦横約
2倍の大きさで配され,その右に,「さん」の2文字が,「金」の縦約3
分1,横約4分の1の大きさで,やや右斜めの縦書きで配されている。別
紙被告標章目録で見る限り,「CR松方弘樹の」の文字の色は,「名奉行
金さん」の文字の色よりもやや濃い青色のまだら模様で表されている
(もっとも,甲131からは色の差は読み取れない。なお,甲93,乙1
14によれば,被告商品の遊技中に,「CR松方弘樹」が青色,「名奉行
金さん」が金色や赤色に光ることがある。)。
被告標章は,意味及び外観上,「CR」「松方弘樹の」「名奉行」「金
さん」の4つの語が結合した商標とみられるところ,全体として一個不可
分の既成の概念を示すものとは認められないし,文字にして13字,音に
して23音(シーアールマツカタヒロキノメイブギョウキンサン)から成
る外観及び称呼が比較的長い商標であるから,簡易迅速性を重んずる取引
の実際においては,その一部分だけによって簡略に表記ないし称呼され得
るものであるということができる(最高裁昭和38年12月5日判決・民
集17巻12号1621頁[リラ宝塚事件],同平成13年7月6日判
決・判時1762号130頁[パームスプリングスポロクラブ事件])。
被告標章からは,「シーアールマツカタヒロキノメイブギョウキンサ
ン」,(「CR」がCRパチンコ機を示す自他商品識別性のない部分であ
ることから)「マツカタヒロキノメイブギョウキンサン」の称呼も生じ得
るが,被告標章が「CR松方弘樹の」と「名奉行金さん」の2段書きであ
ること,「CR松方弘樹の」と「名奉行金さん」とがそれぞれ一体的に構
成されていること,「CR松方弘樹の」よりも「名奉行金さん」が全体と
して大きく書かれていること,「名奉行金さん」の語が名奉行として知ら
れる遠山金四郎の呼称として著名であることなどからすると,「メイブ
ギョウキンサン」の称呼も生じ得るものと認めるのが相当である。
また,上記遠山金四郎が名奉行として広く知られており,他の「金さ
ん」が名奉行として知られている証拠はないから,被告標章からは,
(「CR松方弘樹の名奉行金さん」から生じる)「俳優松方弘樹が演じる
名奉行遠山金四郎の登場するCRパチンコ機」,(「松方弘樹の名奉行金
さん」から生じる)「俳優松方弘樹が演じる名奉行遠山金四郎」といった
観念のほか,(「名奉行金さん」から生じる)「歴史上の人物である遠山
金四郎」,時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金四
郎」といった観念も生じると認められる。
エ類否判断
原告商標と被告標章とは,「金さん」の部分の外観及び称呼において一
致するが,「遠山の金さん」「名奉行金さん」はそれぞれ一体として結合
しているから,「金さん」の部分を要部と見る余地はなく,原告商標と被
告標章は,外観及び称呼においては類似しない。
しかし,上記のとおり,原告商標と被告標章は,「歴史上の人物である
遠山金四郎」,時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金
四郎」という観念を生じる点において同一又は類似である。
オ取引の実情等
被告らは,パチンコ機の取引者・需要者は,パチンコホール及び販売代
理店(代行店)という特定の業者に限られており,風営法等の関係でメー
カー名・機種名等の確認を慎重に行うため,パチンコ機を取引する際に出
所の誤認混同を生じる余地がない,などと主張する。
パチンコ機等の取引者,需要者は,製造業者,遊技場営業者(パチンコ
ホール),販売代理店(代行店),中古品販売業者などのほか,中古品等
を売買する個人が含まれる(弁論の全趣旨)。また,パチンコ業界では,
近年,「版権モノ」又は「タイアップ機種」と呼ばれるパチンコ機の人気
が高まり,テレビアニメ,テレビドラマ,映画,漫画等のキャラクターを
使用する例が少なくない(甲40,92)。そして,パチンコ機等の大部
分は,遊技場(パチンコホール)に設置され,遊技者はパチンコ機等を売
買することはないが,パチンコ機等に付された商標によりパチンコ機等の
出所を認識,識別した上で利用するのが通常であり,また,遊技者の嗜好
や人気が遊技場営業者(パチンコホール)や販売代理店(代行店)がどの
機種を取扱うかということに大きく影響するから(甲92,公知の事実),
遊技者の認識等をも考慮して,商標の類否を判断することが合理的である。
以上の取引等の実情を総合考慮するならば,原告商標と被告標章とは,
外観,称呼において類似しない点があるものの,歴史上の人物である「遠
山金四郎」,及び時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山
金四郎」との観念を生じる点において類似することから,商品の出所につ
き誤認混同のおそれを生じさせるというべきである(知財高裁平成23年
2月28日判決・甲98)。
カ被告商品のハンドル及びパチンコ機最下部(甲93の赤丸で囲った部
分)には,被告サンセイの登録商標である「SanseiR&D」の文字
(乙51。ただし,「遊戯用器具」は乙51の指定商品となっていな
い。)が記載ないし刻印されている(訴状45頁,被告第1準備書面12
頁により争いがないが,甲93,131の写真では読み取れない。乙96
のようになっているものと推測される。)。
しかし,遊技者の認識等をも考慮すれば,上記のような被告サンセイの
表示があるからといって,誤認混同のおそれを否定することはできない。
(3)争点2-3(原告商標の商標法4条1項7号違反の有無)について
ア被告らは,原告商標は周知・著名な歴史上の人物である遠山金四郎の著
名性に便乗する行為であって,社会公共の利益に反し,又は社会の一般的
道徳観念に反するおそれがある商標であるから,原告商標は商標法4条1
項7号に該当し,46条1項1号又は5号により無効となるべきものであ
るから,39条,特許法104条の3により,原告らは権利を行使するこ
とができない,と主張する。
イ商標法4条1項7号は,商標登録を受けることができない商標として,
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を規定していると
ころ,同項には,出願商標の構成自体が矯激な文字や卑猥な図形等である
場合だけでなく,その指定商品について使用することが社会公共の利益に
反し,又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものであ
り,周知,著名な歴史上の人物名からなる商標について,特定の者が登録
出願したような場合に,その出願経緯等の事情いかんによっては,何らか
の不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くも
のがあるため,当該商標の使用が社会公共の利益に反し,又は社会の一般
的道徳観念に反する場合が存在しないわけではない(知財高裁平成24年
11月7日判決・判時2176号96頁[北斎事件])。
ウ上記のとおり,原告商標は「遠山の金さん」の文字を標準文字で表記し
たものであるところ,「遠山の金さん」の語は,「歴史上の人物である遠
山金四郎」及び時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金
四郎」を表すものとして著名である(甲68,69,85,90,乙58,
59,63,67,108)。
もっとも,本件商標権の登録査定時である平成15年6月27日におけ
る著名性には,原告東映が昭和25年から昭和40年にかけて製作してき
た映画シリーズ,昭和45年から基準時である平成15年まで放映してき
たテレビシリーズが,かなりの程度寄与しているものと認められる(甲1
2~26,85~88,118)。
エ東京都豊島区巣鴨の本妙寺にある遠山景元墓(乙67,75~78),
東京都中央区八重洲の北町奉行所跡(乙68,83),遠山金四郎の知行
地であったといわれる千葉県いすみ市岬町岩熊地区の「名奉行遠山金四郎
家顕彰碑」(乙69),東京都墨田区菊川の遠山金四郎屋敷跡(乙70,
71,79~82),遠山氏の菩提寺であった岐阜県恵那市明智町の龍護
寺(乙84)など遠山金四郎ゆかりの地では,それぞれ遠山金四郎あるい
は「遠山の金さん」の名称を観光に利用していることが認められ,長野県
遠山郷では,遠山金四郎ないし遠山の金さんの名称を利用したイベント
「遠山金四郎プロジェクト」を行っている(乙86)。
オ「遠山の金さん」の名称の利用状況と本件商標権の指定商品についてみ
ると,原告東映は,本件商標権について第9類及び第28類で多数の指定
商品を指定しているが,上記遠山金四郎ゆかりの観光地において,「遠山
の金さん」の名称を付した商品が販売されているか否かは明らかでなく,
原告東映の本件商標権により,おもちゃ,人形などに「遠山の金さん」の
名称を付すことができなくなり,各地域における観光事業や文化事業にお
いて土産物等の販売に支障を生ずる懸念がないとはいえないとしても,そ
の支障は限定的なものにとどまるというべきである。
「遠山の金さん」の名称を付した商品としては,原告著作物の原作であ
る(甲13,88)陣出達朗の「名奉行遠山の金さん」シリーズ(甲70,
71,83,89)をはじめ,多数の書籍がある(甲72~82,84,
乙63)が,原告東映の本件商標権は,書籍や観光パンフレットなどに
「遠山の金さん」の名称を用いることを何ら制限するものではない。
本件商標権の指定商品であるパチンコ機についてみると,遠山金四郎に
関するパチンコ機として,タイヨーエレックの「CRかましの金ちゃん」
(平成11年10月導入。乙39),藤商事の「CR杉様のこれにて大当
りA」(平成17年導入。乙40),オリンピアの「CR元祖!大江戸桜
吹雪SD」(平成20年2月導入。乙41),平和の「CRA元祖!大江
戸桜吹雪29AW」(平成22年4月導入。乙42),原告大一商会の
「CR遠山の金さん」(平成20年発売。甲38,39),「CR遠山の
金さん~燃えよ桜吹雪~」(平成23年6月発売。乙43),及び被告ら
の「CR松方弘樹の名奉行金さん」(平成21年11月発売。被告商品)
があるが,原告大一商会のもの及び被告商品を除いては「遠山の金さん」
又はこれに類似する名称を使用するものではない。
藤商事の「CR杉様のこれにて大当りA」,オリンピアの「CR元祖!
大江戸桜吹雪SD」,平和の「CRA元祖!大江戸桜吹雪29AW」に
関しては,原告東映の申入れを受けて解決がなされている(甲100,1
01)。
カ原告東映は,実在の遠山金四郎と関わりのある者ではないが,遠山金四
郎を題材とした本件金さんシリーズを1950年代から製作,放映し,
「遠山の金さん」の著名性の増大に寄与してきた者であり,「遠山の金さ
ん」の名称が付された商品や役務が無制限に流通すれば,場合によっては
その出所を原告東映と誤認混同されかねない立場にある者である。
原告東映による原告商標の出願について,公益的事業の遂行を阻害する
目的など,何らかの不正の目的があるものと認めるに足りる証拠はないし,
その他,本件全証拠によっても,出願経緯等に社会通念に照らして著しく
社会的相当性を欠くものがあるとも認められない。
キ以上によれば,本件商標権の登録査定時においても本件口頭弁論終結時
現在においても,原告商標に商標法4条1項7号の無効事由があるとは認
められない。
3争点3(差止請求の可否)について
(1)原告らは,被告商品の販売が終了した後も,被告映像が収載された被告
部品が修理等の際に交換又は提供される蓋然性が高く,原告東映は,著作権
法112条1項に基づき,被告部品の交換又は提供の差止請求権を有すると
主張する。
被告サンセイは,平成22年3月10日の出荷をもって被告商品の販売活
動を終了し,同年4月16日には販売代行店に被告商品の完売宣言を通知し
ている(甲65)。
そして,被告サンセイは,被告商品の販売が終了した後も,被告商品の耐
用期間内に故障等の不具合が生じ,補修が必要となった場合に備えて,被告
映像の収載された被告部品を保持し続け,パチンコホールからの要請があれ
ば被告部品の交換又は提供を伴う被告商品の補修に対応する準備をしていた
(甲113~115,弁論の全趣旨)。
しかし,被告商品は,平成25年1月27日をもって,各都道府県の公安
委員会による検定(風営法20条4項)の有効期間が全て終了し,被告商品
の補修を行う必要もなくなったため,被告サンセイは,平成25年2月19
日までに,被告部品を全て廃棄したことが認められる(乙113)。
そうすると,被告サンセイが被告映像の収載された被告部品を交換又は提
供するおそれは既に失われたものと認められ,差止めの必要性は認められな
い。
(2)なお,原告東映は,商標法36条1項に基づいても差止請求をするが,
被告部品には被告標章は付されておらず,被告部品の交換・提供は被告標章
の「使用」(商標法2条3項各号)にもみなし侵害(同法37条各号)にも
当たらないから,本件商標権に基づく被告部品の交換又は提供の差止請求は
主張自体失当である。
4争点4(損害賠償請求の可否及び損害額)について
(1)争点4-1(被告らの著作権侵害の故意過失)について
被告らは,被告らには著作権侵害に係る故意・過失はなかったと主張する。
しかし,上記1(3)のとおり,被告映像は,著作物であることが明らかな
原告松方映像6-1に依拠したものと認められるのであるから,被告らには
著作権侵害につき故意又は過失があったことは明らかである。
(2)争点4-2(原告東映の著作権法114条2項に基づく請求の可否)に
ついて
ア被告らは,著作権法114条2項は売上減少による逸失利益額の推定規
定であるから,著作権者自ら侵害品と競合する製品を販売していない場合
には適用がなく,原告東映,原告BFK及び原告大一商会はあくまで別の
法的主体であるから,仮に原告大一商会が競合品を販売していたとしても
原告東映が競合品を販売したことにはならず,そもそも原告大一商会の商
品と被告商品は競合しないから,原告東映に著作権法114条2項に基づ
く損害は認められない,などと主張する。
イそこで,本件の事実関係についてみると,原告東映は,原告BFKとの
間で,橋幸夫主演の東映TV映画シリーズ「ご存じ金さん捕り物帳」の商
品化を,平成16年6月11日から平成21年6月10日まで独占的に許
諾していたこと(甲28~30,104),杉良太郎主演の東映テレビ映
画「遠山の金さん」の商品化を,平成20年7月1日から平成23年6月
30日まで独占的に許諾していたこと(甲31,105),原告BFKは,
原告大一商会との間で,原告BFKが商品化権使用許諾権を有している
「遠山の金さん」の商品化を,平成16年6月11日から平成21年12
月10日まで独占的に再許諾していたこと(甲32~35,106),原
告BFKが商品化権使用許諾権を有している「遠山の金さん-杉良太郎シ
リーズ-」の商品化を,平成20年7月1日から平成23年6月10日ま
で独占的に許諾していたこと(甲36,107),原告大一商会は,平成
20年10月以降,橋幸夫主演の「ご存じ金さん捕り物帳」の映像を用い
たパチンコ機「CR遠山の金さん」を製造していること(甲37~40
(枝番含む。))が認められる。
以上によれば,原告東映は,原告東映が著作権を有する橋幸夫主演のテ
レビシリーズ「ご存じ金さん捕り物帳」の著作権を,原告BFK,原告大
一商会を通じてパチンコ機に利用していたのであるから,原告著作物を含
む本件松方作品についても,パチンコ機に利用して利益を得られる蓋然性
があり,被告らによる著作権侵害行為がなかったならば,原告著作物をパ
チンコ機に利用して利益が得られたであろうという事情があったものと認
められる。
そうであれば,本件の事情の下では,原告東映は,著作権法114条2
項に基づき,被告らの得た利益を損害と推定することができると解するの
が相当である。
このことは,原告東映が原告著作物についても原告BFK,原告大一商
会に独占的に利用許諾していたか否か,杉良太郎主演の「遠山の金さん」
の映像を用いた原告大一商会の「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪」が不
具合により全品回収することになったか否か,原告大一商会の「CR遠山
の金さん」「CR遠山の金さん~燃えろ桜吹雪」と被告商品とがスペック,
ゲーム性,登場する俳優その他映像内容等が異なるか否かによって左右さ
れるものではない。
(3)争点4-3(原告BFKの著作権法114条2項に基づく請求の可否)
について
ア原告らは,原告BFKは,原告著作物を含む本件金さんシリーズの商品
化につき,独占的利用許諾を受けていると主張する。
原告らは,上記のとおり,橋幸夫主演の「ご存じ金さん捕り物帳」につ
いての契約書(東映版契2004第205号)(甲28,104),杉良
太郎主演の「遠山の金さん」についての契約書(東映版契2008第25
2号)(甲31,105)を提出するものの,原告著作物を含む本件松方
作品について,あるいは本件松方作品を含む本件金さんシリーズについて,
原告東映と原告BFKとの間で締結された契約書を提出していない。
この点,原告東映のテレビ商品化権営業部長であるAⅲらは,原告東映
では契約期間中に他社に対して同じシリーズの商品化を許諾することはな
く,同じ作品そのもののみならず,同じシリーズの別の作品も許諾するこ
とはない,このため,橋幸夫主演のシリーズと,杉良太郎主演のシリーズ
の商品化権を原告BFKに許諾している以上は,契約期間中は,松方弘樹
主演のシリーズを含むその他の俳優が主演する本件金さんシリーズの商品
化権を他社に許諾することはあり得ない,などと陳述している(甲12,
108,127)。
しかし,上記のとおり,原告東映が著作権の利用許諾を書面により対象
著作物,対象期間を定めて契約書を締結して行っているのに,本件松方作
品については契約書を締結していないことからすれば,原告BFKが,原
告著作物を含む本件松方作品について,あるいは本件松方作品を含む本件
金さんシリーズについて独占的利用許諾を受けていると認めることはでき
ない。
イ原告東映と原告BFKとの間の平成20年7月1日付け商品化契約書第
12条によれば,原告BFKが「キャラクターの著作権を侵害し,または
その他の方法でこの契約に基づく商品化事業に対して不正競争を行う者」
を発見したときは,原告BFKは原告東映に通知し,原告東映は当該第三
者の行為に対し適切な措置をとるよう原告BFKと協力して最善の努力を
しなければならない(甲105)。
しかし,そこでいう「キャラクターの著作権」とは,同契約の前文,第
1条(1)で定義される,「杉良太郎主演の東映テレビ映画「遠山の金さ
ん」のキャラクター及びその名称」についての著作権であり,本件松方作
品の著作権を含むものとみることはできない。もとより,「遠山の金さ
ん」という名称について原告東映が著作権を主張できるものではない。
したがって,上記条項があったとしても,原告BFKの請求権を基礎づ
けることはできない。
ウ以上によれば,原告BFKの著作権法114条2項に基づく請求は理由
がない。
(4)争点4-4(原告大一商会の著作権法114条2項に基づく請求の可
否)について
原告BFKが原告著作物について独占的利用許諾を受けていると認められ
ない以上,原告大一商会が原告著作物について独占的利用再許諾を受けてい
るとも認められない。
したがって,原告大一商会の著作権法114条2項に基づく請求は理由が
ない。
(5)争点4-5(原告東映の商標法38条2項に基づく請求の可否)につい

ア被告らは,原告東映は自ら業として原告商標を使用しておらず,競合製
品を販売していないから,商標法38条2項の適用を受けることはできな
いと主張する。
イ原告東映は,被告商品の販売開始前である平成20年7月1日,原告B
FKに対し,杉良太郎主演の「遠山の金さん」の著作物の使用及びそれに
基づく商品化を独占的に許諾している(甲31,105)ところ,この商
品化許諾に当たり,原告BFKが「遠山の金さんぱちんこ機」という商
品を製造販売することが予定され(甲31,105の各1条(2)),
「遠山の金さん」をパチンコ機の名称に商標的に使用することが想定され
ていたのであるから,本件商標権について通常使用権を黙示に設定してい
たものと認められる。
ウ原告BFKが原告大一商会に杉良太郎主演の「遠山の金さん」の著作物
の使用及び商品化を再許諾するに当たっても,本件商標権の通常使用権を
黙示に設定していたものと認められる。
エそして,原告大一商会が「CR遠山の金さん」を製造,販売し,「遠山
の金さん」の標章をパチンコ機について使用していた以上,原告東映は,
原告BFK,原告大一商会を通じ,原告商標をその指定商品である第28
類「遊戯用器具」に使用していたものである。
オしたがって,原告東映は,商標法38条2項に基づいて損害賠償を求め
ることができる。
(6)争点4-6(原告BFKの商標法38条2項に基づく請求の可否)につ
いて
ア原告らは,原告BFKは,本件商標権につき,独占的通常使用権の設定
を受けていると主張する。
そこで,原告BFKに黙示に設定された通常使用権が独占的なものか否
か検討する。
原告BFKは,許諾期間中の杉良太郎主演の「遠山の金さん」のパチン
コ機への商品化については独占的に使用を許諾されているものである(甲
31,105)。このことからすれば,商品化に伴う原告商標の使用につ
いても独占的な通常使用権が設定されたと考えるのが自然である。
イ杉良太郎主演の「遠山の金さん」の商品化許諾期間は平成20年7月1
日から平成23年6月30日までであるから(甲31,105),原告B
FKが本件商標権の独占的通常使用権を有していたのも同期間に限られる。
被告商品の販売期間は平成22年1月から同年4月16日までであるか
ら(争いがない。),この被告商品販売期間において,原告BFKは「遠
山の金さん」の商品化権に伴う原告商標の独占的通常使用権を有していた。
商標法38条2項は独占的通常使用権者にも類推適用されると解するの
が相当であるから,原告BFKは,平成23年6月30日までの被告らの
利益につき,商標法商標法38条2項に基づいて損害賠償を求めることが
できる。
(7)争点4-7(原告大一商会の商標法38条2項に基づく請求の可否)に
ついて
ア原告大一商会は,許諾期間中の杉良太郎主演の「遠山の金さん」のパチ
ンコ機への商品化につき,独占的に使用を許諾されているものであり(甲
36,107),原告商標の使用についても,原告BFKが原告東映から
黙示に付与された独占的通常使用権再設定権に基づき,独占的通常使用権
の再設定を受けていたものと認められる。
イ商品化許諾期間は平成20年7月1日から平成23年6月10日までで
あり(甲36,105),原告第一商会が独占的通常使用権を有していた
のも同期間に限られるから,原告第一商会は,平成23年6月10日まで
の被告らの利益につき,商標法38条2項に基づいて損害賠償を求めるこ
とができる。
(8)争点4-8(被告商品の販売数量及び利益率)について
ア販売数量
計算鑑定の結果によれば,平成20年度(平成20年4月~平成21年
3月)から平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)までのうち,
被告商品の販売が行われたのは平成21年度(平成21年4月~平成22
年3月)のみであり,その販売数量は4万2993台(うち2台は外枠な
しの遊技盤のみ)であったと認められる。
イ売上高
計算鑑定の結果によれば,被告商品の売上高は,157億9484万6
000円であったと認められる。
ウ変動費
(ア)計算鑑定の結果によれば,被告商品の製造販売数量に対して比例的
に増減する変動費として,●省略●が変動費と認められる。
(イ)被告らは,計算鑑定では上記①の材料費につき平成21年度の製造
原価報告書における材料費を販売数量に応じて按分した額(●省略●)
としているが,原価計算関係書類に基づき算出すれば材料費は少なくと
も●省略●であると主張する。
しかし,計算鑑定の結果(計算鑑定人の平成25年11月29日付け
意見書)によれば,被告サンセイにおいて精度ある製品別の原価計算は
実施されておらず,被告サンセイの原価計算関係書類はエクセル書式に
よるものでシステムにより管理されているものではなかったというので
あるから,計算鑑定が平成21年度の製造原価報告書における材料費を
販売数量に応じて按分したことは相当である。
被告らは,公認会計士の意見書(乙120,121,126,12
7),被告サンセイ経理部員の陳述書(乙125)を提出するが,原価
計算関係書類の原本を開示しない以上,その精度について判断すること
はできず,計算鑑定の結果を覆すに足りない。
エ個別固定費
(ア)計算鑑定の結果によれば,被告商品の製造販売に直接的に必要な個
別固定費として,●省略●が個別固定費と認められる。
(イ)原告らは,①そもそも個別固定費は控除されるべきではない,②仮
に個別固定費を控除するとしても,新型枠に対応するための投資に係る
減価償却費(製造)(上記(ア)①の一部)及び新型枠導入に係る消耗品
費(製造)(上記(ア)②の一部)は控除されるべきではない,③仮にそ
れら新型枠投資等を控除するとしても,被告商品のための減価償却費及
び消耗品費を算出するに当たっては,総販売数量で按分するのではなく,
現時点までの新型枠を使用した機種の総販売数量によって按分すべきで
ある,④製品材料廃棄損(上記(ア)⑤)は控除されるべきでない,⑤仮
に控除するとしても,他機種に流用可能な部材の廃棄費用やもともと他
機種に使用するつもりで購入していた部材の廃棄費用は控除されるべき
ではない,と主張する。
しかし,まず①の点については,被告商品の製造販売に直接必要な経
費(個別固定費)であれば,固定費であっても売上から控除するのが相
当である。
②の点について,計算鑑定の結果によれば,被告商品の製造から新型
枠を採用していたというのであるから,新型枠に対応するための投資に
係る減価償却費(製造)(上記(ア)①の一部)及び新型枠導入に係る消
耗品費(製造)(上記(ア)②の一部)は,被告商品の製造販売に直接必
要な経費であったといえる。
③の点について,新型枠が他機種にも転用可能な部材であれば,その
ための経費は個別固定費とはいえないが,平成21年度において新型枠
は専ら被告商品のみに用いられていたものと認められるから(弁論の全
趣旨),新型枠に対応するための投資に係る新型枠製造設備等の減価償
却費,新型枠導入に係る消耗工具,コピー代等の消耗品費は,平成21
年度においては専ら被告商品のための経費(個別固定費)と認めるのが
相当であり,計算鑑定が,その額を,平成21年度の製造に係る新規投
資の減価償却費を,平成21年度の総販売数量に対する被告商品の販売
数量の割合で按分して算出したことも相当である。
④の点について,製品材料廃棄損(上記(ア)⑤)は,被告商品の販売
が見込めず製造が終了となった製品の廃棄費用であるが,製品のライフ
サイクルが短いパチンコ業界においては,販売機会のロスを発生させな
いためやむをえず部材の調達を先行しておかなければならない状況下に
あるというのであるから(計算鑑定の結果),計算鑑定がこれを個別固
定費に算入したことは相当である。
⑤の点について,他機種に流用可能な部材の廃棄費用であれば個別固
定費に当たらないが,他機種に流通可能な部材であれば,被告サンセイ
においても廃棄せずに他機種に流用したと考えられるし,またそのよう
な部材の廃棄費用であれば計算鑑定人において製品材料廃棄損から除外
したと考えられる。計算鑑定において個別固定費とした製品材料廃棄損
の中に,他機種に流用可能な部材の廃棄費用やもともと他機種に使用す
るつもりで購入していた部材の廃棄費用が含まれていると認めるに足り
る証拠はない。
(ウ)被告らは,計算鑑定は減価償却費(製造)(上記(ア)①)につき平成
21年度の製造に係る新規投資の減価償却費を販売数量に応じて按分し
た額(●省略●)としているが,固定資産台帳で新型枠製造設備を特定
した上でその減価償却費を集計すれば,減価償却費(製造)は●省略●
であると主張する。
しかし,計算鑑定の結果(計算鑑定人の平成25年11月29日付け
意見書)によれば,固定資産台帳からは新型枠製造設備は特定できな
かったというのであるから,計算鑑定が平成21年度の製造に係る新規
投資の減価償却費を,平成21年度の総販売数量に対する被告商品の販
売数量に応じて按分したことは相当である。
被告サンセイ経理部員の陳述書(乙125)には,新型枠に係る減価
償却費は,固定資産台帳の「資産名」に新型枠の金型及び治具であるこ
とを示す「08枠」の記載の有無で区別できる旨の記載があるが,固定
資産台帳の原本を開示しない以上,その正確性,妥当性を判断すること
はできず,計算鑑定の結果を覆すに足りない。
(エ)被告らは,計算鑑定が共通固定費として控除しなかった試験研究費
(開発)について,①その全額●省略●が個別固定費として控除される
べきであり,②少なくとも被告商品の最終的な開発機種コードにより集
計された●省略●は控除されるべきである,と主張する。
しかし,試験研究費を含む開発費は,一般に製品の販売を達成し収益
を獲得できるか不確実な費用であるから,たまたま開発が製品販売に結
びついたものについても,それをもって個別固定費とするのは相当でな
い(これが個別固定費に当たるとすると,製造販売年度の開発費のみを
考慮したのでは製品によって不平等が生じ,開発が長期にわたる製品に
ついては,製造販売期間にかかわらず長期の計算書類を計算鑑定の対象
としなければならなくなり,実務上も不都合である。)。
オ貢献利益
以上によれば,計算鑑定の結果のとおり,被告らが被告商品により得た
利益(貢献利益)は,被告商品の売上高157億9484万6000円か
ら,変動費●省略●,個別固定費●省略●を控除した●省略●と認められ
る。
(9)争点4-9(原告著作物の寄与率)について
被告商品に内蔵されている被告映像は,①白州ボーナス中に展開される被
告金さん物語映像,②リーチ中に展開される被告立ち回りリーチ映像,③
リーチが外れた後,一定の場合に展開される被告御用映像,④リーチ中に展
開される被告白州リーチ映像,⑤被告商品が稼働していない状態で「PUS
H」ボタンを押すと展開される被告プロモーション映像,等から成るが,そ
のうち,著作権侵害が認められるのは,①被告金さん物語映像中のNo.3
1,No.40の一部(桜吹雪披露場面),及び②被告立ち回りリーチ映像
の一部(桜吹雪披露場面)である。
被告商品の遊技中において,被告金さん物語映像は,被告商品の液晶画面
中の3つのリール映像の漢数字又は文字が一致した場合の「白州ボーナス」
が発生している間にNo.0から順に展開されるものであり(甲48,乙5
2,114),遊技者が被告金さん物語映像のNo.31,No.40を視
聴することができる可能性はかなり低いといえる(パチンコ機1台当たりの
1日平均稼働時間は4.6時間であり(乙53),パチンコホールは通常,
1日の営業終了後にパチンコ機の電源を切り,被告金さん物語映像の進捗は
翌日に引き継がれない(乙52)ところ,乙114の実験では,約5時間0
1分の稼働中に表示された被告金さん物語映像は,No.0からNo.3ま
でであり,No.31及びNo.40は表示されなかった。)。
また,被告立ち回りリーチ映像が展開されるのは,液晶画面中の左右の
リール映像の漢数字又は文字が一致した場合の「リーチ」が発生している間
に限られるところ,「リーチ」中に展開される映像には被告立ち回りリーチ
映像以外にも様々なリーチ映像があり,遊技者が被告立ち回りリーチ映像を
視聴する機会は,それほど多いものではない(乙114の実験では,約5時
間01分の稼働中,被告立ち回りリーチ映像の桜吹雪披露場面のうち仮処分
が侵害と認定した,被告立ち回りリーチ映像の00:35~00:38の場
面が現れたのは計12秒(0.066%)であった。)。
しかし,他方,パチンコ機には,アニメや映画,ドラマの人気キャラク
ターを取り扱った「キャラ機種」と,それを取り扱わない「ノンキャラ機
種」とがあるが,平成23年当時,パチンコ機全体の約99%が「キャラ機
種」であり,パチンコ機にいかなるキャラクターが使用されているかは,遊
技者が遊技するパチンコ機,パチンコ店が購入するパチンコ機を決定すると
きの重要な要素となっていたというのであり(甲92,122,158~1
64),遊技者やパチンコ店にとって,被告商品に「遠山の金さん」の映像
(被告映像)が内蔵されていることは,遊技者やパチンコ店等の需要者に
とって重要な要素であるといえる。
そして,需要者にとって,被告映像の中でも,立ち回りシーン及びお白州
シーンでの桜吹雪披露シーンは,最も関心の高いシーンであるといえる。
これらの事情を総合考慮すると,被告商品の貢献利益に対する被告映像の
寄与は全体の●省略●,被告映像に対する著作権侵害部分(桜吹雪披露シー
ン)の寄与はその●省略●と認めるのが相当であり,そうすると,著作権侵
害により原告東映が被告らに請求できる損害賠償の額は,以下のとおり,1
億6664万9166円となる。
●省略●=166,649,166(1円未満四捨五入)
(10)争点4-10(原告商標の寄与率)について
原告商標「遠山の金さん」に類似する被告標章「CR松方弘樹の名奉行金
さん」は,パチンコ機である被告商品の商品名を示す標章として,被告商品
の盤面中央のディスプレイ上部に大きく表示されている。
上記(9)のとおり,パチンコ機にいかなるキャラクターが使用されている
かは,遊技者が遊技するパチンコ機,パチンコ店が購入するパチンコ機を決
定するときの重要な要素となっていたというのであり,遊技者やパチンコ店
にとって,被告標章「CR松方弘樹の名奉行金さん」は,松方弘樹演じる
「遠山の金さん」の映像が内蔵されているパチンコ機であることを一目で表
す標章として重要な役割を果たしているといえる。
これらの事情を総合考慮すると,被告商品の貢献利益に対する被告標章の
寄与は全体の●省略●と認めるのが相当である。
そうすると,商標権(及びその独占的通常使用権)侵害により原告らが被
告らに請求できる損害賠償の額は,以下のとおり,5億5549万7220
円となる(この額は,上記(9)の著作権侵害による損害額とは重なり合わず,
著作権侵害による損害賠償金の支払によって減少する関係にはない。)。
●省略●=555,497,220(1円未満四捨五入)
(11)争点4-11(弁護士費用)について
上記(9)(10)によれば,原告らの損害額は合計7億2214万6386円
(うち著作権侵害による原告東映の単独債権が1億6664万9166円,
商標権侵害による原告ら3名の連帯債権が5億5549万7220円)とな
るところ,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある相当な弁護士費用と
しては,原告東映につき1400万円(著作権侵害につき600万円,商標
権侵害につき800万円),原告BFK,原告大一商会につき各800万円
を認めるのが相当である。
5結論
以上によれば,以下のとおりである。
(1)原告東映は,被告らに対し,被告らが共同して原告東映の著作権(複製
権,頒布権)を侵害した共同不法行為に基づき,民法709条,719条,
著作権法114条2項に基づく損害として1億6664万9166円,民法
709条,719条に基づく弁護士費用相当額の損害として600万円の合
計1億7264万9166円及びこれに対する不法行為の終了した日である
平成22年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金を請求することができ,これは被告ら2名の不真正連帯債務である。
(2)原告らは,被告らに対し,被告らが共同して,原告東映の本件商標権,
原告BFK,原告大一商会の本件商標権の独占的通常使用権を侵害した共同
不法行為に基づき,民法709条,719条,商標法38条2項に基づく損
害として5億5549万7220円及びこれに対する不法行為の終了した日
である平成22年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金を請求することができ,これは被告ら2名の不真正連帯債務,
原告ら3名の不真正連帯債権であり,原告東映の上記(1)の債権とは別個の
(不真正連帯債権関係に立たない)債権である。
(3)原告らは,被告らに対し,被告らが共同して,原告東映の本件商標権,
原告BFK,原告大一商会の各独占的通常使用権を侵害した共同不法行為に
基づき,民法709条,719条に基づく弁護士費用相当額の損害として,
原告ら3名につき各800万円及びこれに対する不法行為の終了した日であ
る平成22年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金を請求することができ,これは被告ら2名の不真正連帯債務,原告
ら3名につきそれぞれ別個の(不真正連帯債権関係に立たない)債権であり,
上記(1),(2)の債権とも別個の債権である。
被告らの支払総額は,(1)の(原告東映に対する)1億7264万916
6円,(2)の(原告ら各自に対する)5億5549万7220円,(3)の(原
告らに対する合計)2400万円の合計7億5214万6386円及び遅延
損害金となる。
原告東映が請求できる金額は,(1)の1億7264万9166円,(2)の5
億5549万7220円,(3)の800万円の合計7億3614万6386
円及び遅延損害金である。
原告BFKが請求できる金額は,(2)の5億5549万7220円,(3)の
800万円の合計5億6349万7220円及び遅延損害金である。
原告大一商会が請求できる金額は,(2)の5億5549万7220円,(3)
の800万円の合計5億6349万7220円及び遅延損害金である。
(4)原告東映の差止請求及び原告らのその余の損害賠償請求は理由がないか
ら棄却する。
(5)民事訴訟法61条,64条,65条に基づき,訴訟費用(計算鑑定費用
を含む。)はこれを5分し,その3を原告らの負担とし,その2を被告らの
負担とする。
(6)民事訴訟法259条に基づき,主文第1項ないし第4項につき仮執行宣
言を付することとする。
(7)よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判官
西村康夫
裁判官
森川さつき
裁判長裁判官大須賀滋は,転補のため署名押印することができない。
裁判官
西村康夫

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